Юридические услуги Москва

Полезные советы.

Куда обращаться, если утерян паспорт

Не идите к друзьям, родственникам, соседям с рассказами о происшествии и мыслями, что «все как-нибудь само» найдется. Если, конечно, вы горите желанием через пару месяцев узнать о том, что вы — должник какого-то банка или участник преступления, или вам очень хочется заплатить штраф за проживание без документа, подтверждающего личность, по статье 19.15 КоАП, то да, можете забыть о паспорте и терпеливо ждать звонка в дверь или на мобильный.

Ну а если серьезно, то первым делом идите в полицию, чтобы написать заявление о том, что паспорт потерян. Это обязательно. Если кто-то все же сможет найти ваш паспорт и захочет его использовать, а на этот момент заявление уже будет лежать в отделе полиции, то ничего у злоумышленника не выйдет. В полиции вам предложат написать о том, что вы потеряли или что у вас украли паспорт. Согласно последнему закону, вы имеете право восстанавливать паспорт сразу же после того, как приняли ваше заявление.

Важно! Если вы уверены в том, что у вас украли паспорт, и собираетесь написать об этом в заявлении, сотрудники могут предложить вам написать о том, что никакой кражи не было, а вы сами потеряли паспорт . Мотивируют они такие предложения тем, что новый документ вы сможете получить только тогда, когда найдут грабителя. Но сегодня эта информация неактуальна. При любом раскладе паспорт восстанавливается: в течение 10 дней – по месту регистрации, 30 дней – если вы занимаетесь восстановлением паспорта в другом городе.

После того, как вы оставили заявление в полиции, отправляйтесь в управление по вопросам миграции для оформления нового паспорта.

Документы на восстановление паспорта можно подать только лично. С 19 января 2017 года в соответствии с приказом № 851 МВД России от 13.11.2017 нельзя подать электронное заявление на сайте Госуслуг.

 

 

Документы для восстановления паспорта

В УВМ с собой нужно не так много документов, и процесс восстановления паспорта не слишком сложный.

Вам понадобятся:

  • заявление об утере паспорта;
  • заявление на восстановление документа по предложенной форме;
  • 2 фотографии (3×4);
  • квитанция об оплате госпошлины.

Если у вас нет возможности подать эти документы в УВМ по месту постоянной или временной регистрации, можете подать их в ближайший отдел управления.

Перечисленных документов должно быть достаточно для того, чтобы сотрудники УВМ занялись восстановлением вашего паспорта. С вас не могут требовать адресную справку, талон-уведомление об утере паспорта из полиции, документ, подтверждающий гражданство РФ и т. д. Фактом вашего гражданства является наличие паспорта, который вы потеряли, а значит, сейчас вы своим заявлением о его утере как раз и подтверждаете все это.

Запрос в домоуправление УВМ должно делать самостоятельно. А что касается талона из полиции, то любой гражданин имеет право подавать туда заявление о потере паспорта, но это не строгая обязанность. Поэтому не соглашайтесь на лишнюю суету, весь процесс восстановления давно уже оптимизирован, а сверхтребования — это прихоть работников.

Документы для восстановления паспортаДокументы для восстановления паспорта

Дополнительно можно предоставить (при наличии):

  • свидетельство о браке;
  • свидетельство о разводе;
  • свидетельство о рождении детей, не достигших 14-ти лет;
  • военный билет.

Временное удостоверение личности

Вам, конечно же, паспорт может понадобиться. Поэтому вы вправе в УВМ подать заявление на выдачу временного удостоверения личности. Для этого нужна будет еще одна дополнительная фотография 3×4. Временное удостоверение личности изготавливается на плотной картонной бумаге, выдается сразу же после написания заявления бесплатно. На удостоверении будет указан период, в который оно действительно — 10 дней по месту жительства и 60 дней по месту фактического нахождения.

После того, как вам выдадут паспорт, временное удостоверение личности нужно обязательно сдать в УВМ.

Однако временное удостоверение личности не может полностью заменить паспорт. Его нельзя использовать, если вы:

  • оформляете кредит;
  • хотите зарегистрировать брак;
  • желаете выехать из страны;
  • заключаете трудовой договор.

Сколько стоит сделать новый паспорт

По закону Российской Федерации, за восстановление нового паспорта обязательно нужно заплатить государственную пошлину в 1500 рублей. Вы обязаны заплатить ее в любом случае, даже если паспорт был не потерян, а, например, постиран или нечаянно порвал. Эта сумма предусмотрена для всех, и ее размер не может быть больше или меньше.

Штраф за утерю паспорта

За потерю или порчу паспорта в соответствии со статьей 19.16 КоАП РФ полагается штраф от 100 до 300 рублей. Штраф нужно оплатить в течение двух месяцев. Если паспорт был утерян несовершеннолетним, то заплатить назначенную сумму должен его законный представитель.

Более значительная сумма штрафа предусмотрена в том случае, если паспорт вы потеряли давно, а никому об этом не сообщили. Тогда для вас уже действует статья 19.15 КоАП РФ, и штрафы там начинаются от 2000 рублей и доходят до 3000.

Что делать, если паспорт утерян за границей

Не расстраивайтесь и не бойтесь, если паспорт потерян вами в другой стране. Процедура его восстановления не будет слишком сложной и сильно отличаться от той же, что на родине.

Восстановление загранпаспортаВосстановление загранпаспорта

Шаг 1. Обязательно обратитесь в местную полицию. Там нужно будет написать заявление о потере или краже. После этого вам выдадут справку об обращении. Она будет нужна вам при вылете из страны или выезде из города, а также ее нужно будет предоставить в УВМ по месту жительства, чтобы восстановить документ.

Шаг 2. Если вы потеряли загранпаспорт — идем в консульство РФ. Там вы должны будете оформить справку на возвращение. Все почти так же, как в российском УВМ: фотографии 3×4, паспорт гражданина РФ или другой документ с фотографией, подтверждающий вашу личность.

Если внутреннего паспорта у вас нет, нет с собой и документа с фотографией, подтвердить вашу личность могут друзья (но только граждане России), с которыми вы отдыхаете (двух заявлений от них достаточно). Заявления должны быть доставлены ими в консульство лично.

Если вы находитесь за границей одни, то не расстраивайтесь, консульство сделает запрос на родину и при его подтверждении выдаст вам справку на возвращение. Справка на возвращение действительна 2 недели. За это время вам нужно вернуться домой.

Если вы потеряли паспорт РФ, а загранпаспорт у вас при себе, то в консульство вам обращаться не нужно. Восстановите паспорт по приезде домой.

Шаг 3. Возвращаемся в Россию и идем в УВМ с полученной в консульстве справкой и справкой из полиции. Приносим с собой также заявление о потере документов, фотографии и квитанцию об оплаченной госпошлине. Процесс восстановления новых документов не затянется больше чем на пару недель.

 

Юридические услуги Москва

 

Ответственность за неуплату алиментов

В настоящее время предусмотрено два вида ответственности за уклонение от уплаты алиментов:

  1. Административная.
  2. Уголовная.

До июля 2016 года законом предусматривалась только уголовная ответственность, но такая мера не была действенной. Закон позволял родителю, обязанному платить алименты, избежать наказания, периодически перечисляя в пользу ребенка в буквальном смысле копейки. В практике бывали случаи, когда отцы отдавали бывшим женам каждый месяц по 50-100 рублей, а приставы уже не могли записать их в злостные неплательщики, потому что какие-то платежи они все-таки делали. Кроме этого, судебные приставы редко собирали необходимые материалы для суда, а суды неохотно выносили обвинительные приговоры. Теперь такая лазейка в законе отсутствует, что подтверждается судебной практикой.

1. Административная ответственность. В соответствии со статьей 5.35.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, если родитель два и более месяца со дня вынесения приставами постановления о возбуждении исполнительного производства не выплачивает алименты, то ему может грозить один из трех видов административного наказания:

  • обязательные работы на срок до 150 часов;
  • административный арест на 10-15 суток;
  • штраф в размере 20 тысяч рублей. Причем штраф накладывается только в том случае, если первые два вида наказания применить к этому человеку нельзя.

Обращаем внимание, что речь идет именно о просрочке выплаты денег в полном размере. Частичное погашение задолженности не освобождает родителя от ответственности, если, конечно, причины накопления долга не будут признаны судом уважительными. Исковая давность по таким делам составляет 2 года.

Алименты

2. Уголовная ответственность. Если административное наказание не послужило должнику уроком, то его можно привлечь к уголовной ответственности. Статья 157 Уголовного кодекса предполагает следующее наказание за повторную просрочку выплат:

  • исправительные или принудительные работы сроком до года;
  • арест до трех месяцев;
  • лишение свободы до года.

В законодательстве прямо указан максимальный срок, когда правонарушение считается повторным и ответственность должна наступить уже по уголовному кодексу: один год со дня привлечения к административному наказанию. А вот минимальный срок между административной ответственностью и уголовной остается спорным. Некоторые юристы применяют аналогию закона и считают, что должно пройти два месяца, чтобы родитель мог понести уголовную ответственность. Мы придерживаемся другой позиции. Так как алименты требуется выплачивать ежемесячно, то уже по истечении месяца с момента наложения административного наказания может быть рассмотрен вопрос о привлечении должника к уголовной ответственности. Такая возможность вытекает из смысла статьи 81 Семейного кодекса и закреплена в разделе 1.2 Методических рекомендаций по выявлению и расследованию преступлений, предусмотренных статьей 157 Уголовного кодекса Российской Федерации, от 25.05.2017 года.

На деле суды не спешат отправлять виновных в исправительные учреждения, ограничиваясь условным наказанием. Но если по решению суда родитель осужден на реальный срок, то вы вправе ходатайствовать начальнику исправительного учреждения о трудоустройстве должника. С его заработка также будут взыскиваться алименты.

Инициировать привлечение должника к ответственности, а также собрать необходимые документы — по закону это прямая обязанность судебного пристава. Если сотрудник данной государственной структуры не торопится этим заниматься, родитель вправе подать ему заявление о привлечении алиментщика к ответственности. Даже если оснований для возбуждения административного или уголовного дела нет, заявление обязаны принять и дать на него письменный ответ.

Лишение должника специального права

Одним из ожидаемых и действенных новшеств законодательства стала возможность лишать нерадивых отцов водительских прав. Строго говоря, такая мера не является наказанием, а называется в законе мерой принудительного исполнения, но суть от терминологии не меняется. Машина в наше время есть у большинства граждан, поэтому перспектива лишиться комфорта и пересесть на общественный транспорт служит хорошей мотивацией для погашения долга.

Алименты

Если у родителя имеется задолженность в размере десяти и более тысяч рублей, он не является инвалидом I или II группы, а также применение такой меры понуждения не отнимет у него единственный источник заработка, то он может быть лишен права управления транспортным средством до погашения задолженности. Инициатива в этом вопросе предоставлена как приставу, так и лицу, в пользу которого должен быть взыскан долг.

Как заставить пристава работать

Если у вас возникли сомнения в компетентности или добросовестности судебного пристава, нужно обратиться к руководителю отдела службы судебных приставов с соответствующей жалобой. Подать жалобу можно устно в ходе личного приема или письменно. Обращаем внимание, что в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», устное личное обращение не должно остаться без внимания. Суть обращения записывается в карточку приема, ответ на свою жалобу вы вправе получить в письменной форме. При необходимости следующим этапом может быть обращение к руководителю управления ФССП в регионе.

Если обращение к руководству ФССП не возымело результата, следует обратиться в вышестоящую инстанцию. Немногие знают, что в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 21.07.1997 № 118-ФЗ «О судебных приставах», данная служба подчиняется Министерству юстиции. Соответственно, жаловаться на приставов можно и в Минюст.

Спорной остается возможность обращения с жалобой на приставов в прокуратуру. Российское законодательство освещает этот вопрос таким образом, что ваша жалоба может быть как рассмотрена, так и оставлена прокурором без внимания. Тем не менее подача жалобы в прокуратуру лишней не будет.

Право на судебную защиту от незаконного действия (бездействия) судебного пристава закреплено в статье 441 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, а также в статье 360 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации. Исковое заявление следует подать в районный суд по месту нахождения ответчика — отдела Федеральной службы судебных приставов. Рассмотрено административное дело должно быть в десятидневный срок.

Лишение родительских прав за неуплату алиментов

Лишение родительских прав в России является крайней мерой воздействия на родителей. Однако учитывая, что уклонение от содержания своих детей — это серьезное противоправное поведение, закон разрешает лишать прав исключительно за злостное уклонение от выплаты алиментов, не требуя подтверждения неисполнения каких-то других обязанностей. Злостность может выражаться:

  • в денежном долге перед ребенком;
  • в сокрытии должником доходов или своего местоположения;
  • в привлечении его к административной или уголовной ответственности за неуплату алиментов.

Из-за несовершенства законодательства, которое не расшифровывало понятие «злостность», долгое время такие дела не всегда рассматривались судами с позиции интересов ребенка. В настоящее время, к счастью, нормативно-правовая база значительно усовершенствована, что позволяет лишать прав даже самых изобретательных неплательщиков.

Алименты

Нередко мамы жалеют нерадивых отцов и не лишают их родительских прав, мотивируя тем, что такая мера ничего не даст. Мы категорически не согласны с этой позицией. Даже если лишение родительских прав не повлияет на выплату алиментов, то убережет ребенка от многих юридических проблем, связанных с родством по отношению к этому человеку. Приведем несколько причин обратиться в суд с иском о лишении прав.

  1. Лишение отца прав на ребенка не освобождает его от обязанности содержать своих детей, а, значит, не ухудшает имущественное положение несовершеннолетнего. А вот претендовать на содержание от ребенка или наследовать его имущество биологический отец уже не может.
  2. Если мужчина не платит алименты, то, как правило, он не поддерживает контакты с матерью, а, значит, получить его согласие, например, на выезд за границу, будет крайне трудно. А если документ потребуется экстренно (например, для лечения ребенка за пределами России), то это создает практически непреодолимую проблему.
  3. Для некоторых мужчин моральный аспект играет не последнюю роль. Общество неодобрительно относится к лишенным родительских прав людям, поэтому это может стать катализатором к исполнению обязанностей по содержанию своих детей.

В настоящее время законодательством предусмотрен обширный перечень мер, которые могут применяться к родителям, не выплачивающим алименты: административная и уголовная ответственность, арест имущества и денежных средств на банковских счетах, запрет на выезд из Российской Федерации, изымание водительских прав.

Однако учитывая, что судебные приставы часто уклоняются от своих прямых обязанностей, большую роль начинает играть правовая подкованность и активность мамы. Помните, что вы вправе выступить инициатором практически любого исполнительного действия, а также повлиять на деятельность должностных лиц, подав жалобу руководству или обратившись в суд.

Юридические услуги Москва

 

Как правильно составить исковое заявление:

Для подачи иска в суд, надо понимать какие требования Вы хотите предъявить ответчику и как эти требования совпадают с требованиями закона:                         гражданским, гражданско-процессуальным, семейным и др. кодексам РФ.

При составлении иска главное – это правильно описать доказательства по делу и сформулировать требования перед судом в отношении ответчика. Также учесть необходимо все ли стороны по делу задействованы в процессе, правильно ли оплачена гос. пошлина (размер и реквизиты суда), приложить копии исков для всех участников процесса. В ходе судебного заседания иногда необходимо изменить исковые требования путем составления заявления с приложением уточнений к иску, и приложением к иску. Иногда необходимо заменить надлежащего ответчика по делу.photo_28406

В требовательной части иска, надо описать какие требования Вы предъявляете ответчику. После чего, подписать иск необходимо истцом или представителем истца по доверенности, поставить дату подачи иска и ФИО. В приложении к иску прикладываются все доказательства по делу, документы, доверенность на представителя.

Какие вопросы часто задают нам знакомые и клиенты при составлении иска.

Вопрос: Какие ошибки все делают при составлении искового заявления?

Ответ: 1) Не соблюдена форма составления искового заявления в соответствии с нормами гражданско-процессуального кодекса – ст.ст. 130-132 ГПК РФ;

2) Неправильно указана территориальность подачи искового заявления или подсудность суда;

3) Неправильно оплачена государственная пошлина – неправильно указаны реквизиты суда и размеры гос. пошлины;

4) ИСК не подписан или не подписан надлежащим лицом;

5) Не приложены доказательства по делу, не предоставлены достаточное кол-во копий документов в приложении.

 

Если у Вас появились вопросы к нам – пишите в графе записаться на консультацию и опишите свою проблему.

 

Юридические услуги Москва

 

Советы юриста: как вести себя пациенту в медучреждении?

Запланированный и ожидаемый исход лечения – не одно и то же. Результат лечения может повлечь не выздоровление, а ухудшение здоровья, и, увы, это еще не самый страшный вариант.

Оказание медицинской помощи – это услуга. И каждый гражданин имеет полное право, чтобы она была оказана качественно.

Если по какой-то причине качество мед обслуживания пациента не устроило, он может обратиться за защитой своих прав в суд, предварительно получив консультацию юриста. Очень надеемся, что никому из нас не придется отстаивать права или требовать возмещение ущерба от лечения через суд. Однако дадим несколько советов пациентам по «технике безопасности» в медицинском учреждении.

  1. Обращайтесь в проверенные медицинские учреждения – самый первый и очевидный совет. До записи на приём соберите информацию о лечебном учреждении. У многих клиник есть сайты, не поленитесь и зайдите на них. На что обратить внимание: на лицензии, наличие подробного прайс-листа (а не, к примеру, лечение зубов – от 10 000 рублей).
  2. Вы имеете право на несколько медицинских мнений. Что это значит? На приёме вам (вашим родным) поставили диагноз. Диагноз очень серьезный, вы напуганы, но сомневаетесь. Не волнуйтесь и перепроверьте диагноз у другого специалиста в другом медицинском учреждении. Иначе вас начнут «лечить» на фоне неверно верифицированного диагноза. Представьте теперь, сколько нервов, времени и денег это может отнять. Ни в коем случае не хотим спровоцировать паранойю. Однако случаи, когда опасения по поводу правильности диагноза не напрасны, он поставлен ошибочно, бывают.
  3. Читайте договор на оказание медицинских услуг внимательно. И даже, если вас торопят, а за спиной стоит еще несколько пациентов. Подписывая договор, вы фактически соглашаетесь с его условиями. Соглашаетесь добровольно! Тот же совет и про подписание бланка добровольного информированного согласия на медицинское вмешательство.
  4. Сохраняйте чеки при обращении за платными медицинскими услугами. Не ленитесь снять копии с медицинских документов. Не стесняйтесь требовать выписку из медицинской карты. Всё это может понадобиться вам в случае возникновения неблагоприятного исхода лечения.
  5. Задавайте вопросы лечащему врачу. Врач обязан доступно объяснить текущее состояние здоровья, сведения о результатах медицинского обследования, диагноз и прогноз развития заболевания, методы оказания медицинской помощи и возможные риски, методы медицинского вмешательства и их риски и последствия.
  6. Не платите лишнего. Удостоверьтесь, что услуга в государственном мед учреждении, которую вы бежите оплатить в кассу, не входит в гарантированный объем бесплатной медицинской помощи.
  7. Будьте вежливы и не вступайте в конфликт с представителем медицинского учреждения, даже если тот нарушил правила медицинской этики и деонтологии. Поступите разумно – обратитесь с заявлением к руководителю медицинского учреждения, страховую медицинскую организацию, в территориальный орган здравоохранения. В заявлении изложите суть проблемы и обстоятельства нарушения ваших прав.
 

Юридические услуги Москва

 

Налоговые льготы для пенсионеров

Граждане, получающие пенсию, назначенную в соответствии с нормами пенсионного законодательства, освобождаются от уплаты налога на имущество (в отношении одного объекта каждого вида), если в собственности у него:

  • жилой дом,
  • квартира,
  • комната,
  • машино-место или гараж,
  • хозяйственное строение, сооружение,
  • помещение, которое используется в качестве творческой мастерской, студии и т.д.

Важное условие предоставления льготы – объект не используется в предпринимательской деятельности. Оформить освобождение от уплаты можно, обратившись в налоговый орган с заявлением и предоставив соответствующие документы. Если ранее пенсионеру предоставлялась льгота (в соответствии с Законом от 09.12.1991 № 2003-1 «О налогах на имущество физических лиц»), то вновь писать заявление на предоставление льготы не требуется.

 

Юридические услуги Москва

Льготы для многодетных семей

В разных субъектах РФ различные критерии отнесения семей к многодетным.

Например, в г. Москве многодетной признается семья, в которой родились и (или) воспитываются трое и более детей, в том числе усыновленные, а также пасынки и падчерицы, до достижения младшим из них возраста 16 лет, а учащимся в образовательном учреждении, реализующем общеобразовательные программы, — 18 лет.

Среди многодетных семей отдельно выделяются многодетные малообеспеченные семьи — это семьи, среднедушевой доход которых ниже величины прожиточного минимума, установленной Правительством Москвы в расчете на душу населения (ст. 2 Закона г. Москвы от 23.11.2005 N 60).

Для реализации права на социальные гарантии рекомендуем придерживаться следующего алгоритма.

Шаг 1В зависимости от количества детей определите виды социальной помощи, которые желаете получить.
Социальные гарантии могут предоставляться в денежном и натуральном виде.
При этом количество детей влияет на виды социальных гарантий и их размер.

Шаг 2. Обратитесь в управление социальной защиты населения.
Для получения большинства денежных выплат в г. Москве можно обратиться с заявлением и необходимыми документами как непосредственно в орган социальной защиты населения, так и в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг или же через портал государственных и муниципальных услуг г. Москвы (см., например, п. 5 Положения о порядке назначения и предоставления денежных выплат семьям с детьми в городе Москве, утв. Постановлением Правительства Москвы от 24.01.2006 N 37-ПП). Льготы и натуральная помощь предоставляются на основании удостоверения многодетной семьи. Его можно оформить также в управлении социальной защиты (см. Постановление Правительства Москвы от 29.06.2010 N 539-ПП).

Шаг 3Встаньте на очередь на получение бесплатного земельного участка.
Предоставление земельного участка — это особый вид социальных гарантий. Граждане, имеющие трех и более детей, имеют право получить бесплатно земельный участок для индивидуального жилищного строительства (дачного строительства, ведения садоводства) (ст. 28 ЗК РФ).

Такая возможность может предоставляться субъектами РФ (например, в Московской области на основании Закона от 01.06.2011 N 73/2011-ОЗ). Для определения возможности и порядка приобретения земельного участка по общему правилу необходимо обратиться в администрацию муниципального образования по месту жительства.
Виды и порядок предоставления льгот многодетным семьям в г. Москве установлены ст. ст. 7, 11 — 15, 17.1 — 17.2, 18, 19, 29, 31 Закона г. Москвы от 23.11.2005 N 60, Законом г. Москвы от 03.11.2004 N 67, пп. 10 п. 1 ст. 4 Закона от 09.07.2008 N 33, Постановлениями Правительства Москвы от 24.01.2006 N 37-ПП, от 28.12.2004 N 911-ПП, от 17.12.2013 N 851-ПП, п. п. 1.7 — 1.8 Порядка и условий предоставления с 01.01.2005 отдельным категориям граждан мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг, утв. Постановлением Правительства Москвы от 07.12.2004 N 850-ПП.

Обратите внимание!
Государственные пособия, а также иные выплаты и компенсации, выплачиваемые в соответствии с действующим законодательством, не облагаются НДФЛ.

Вместе с тем работающие многодетные родители имеют право на использование стандартного налогового вычета на детей

 

Юридические услуги Москва

 

Что нужно знать при заключении договора долевого участия строительства многоквартирного дома

В настоящем договоре участвуют две стороны: застройщик — коммерческая организация, которая обязуется построить дом, и участник долевого строительства (дольщик) — гражданин, который приобретает право собственности на данное жилое помещение.

С принятием Федерального закона 214-ФЗ увеличены гарантии защиты прав и законных интересов дольщиков. Так, органы государственной власти обязаны заранее отсеивать, не допуская на рынок застройщиков, которые не удовлетворяют критериям добросовестности.

Текущим контролем занимается Комитет города Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства (Москомстройинвест). Он в том числе следит за целевым использованием застройщиками денежных средств участников долевою строительства, рассматривает жалобы граждан и юридических лиц, связанные с нарушениями законодательства в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости.

Кроме того, дополнительная защита дольщиков заключается в том. что на отно¬шения между гражданином и застройщиком распространяется Закон РФ «О защите прав потребителей».

В связи с этим дольщик имеет право на возмещение морального вреда, освобож¬дается от уплаты государственной пошлины при обращении с иском в суд, если цена чека не превышает 1 000000 руб. В случае если цена иска превышает 1 000000 руб, «казанные плательщики уплачивают государственную пошлину в сумме, умень¬шенной на сумму государственной пошлины, подлежащей уплате при пене иска : 000000 руб! (ст. 333.36 ПК РФ).

Однако, несмотря на контроль власти за добросовестностью застройщиков, гражданам при заключении договора участия в долевом строительстве необходимо учитывать несколько факторов.

Надежность застройщика

Необходимо проверить надежность застройщика, посмотреть па опыт, извест¬ность и размер компании. На качество работы компании указывают уже построенные компанией дома, а также отзывы людей, купивших квартиры. Имеет смысл поискать судебные дела, которые ведет застройщик, на сайте регионального арбитражного суда. Кроме того, показателем надежности застройщика является ведение деятельности в соответствии с Федеральным законом № 214-ФЗ. Например, застройщик обязан передать участнику долевого строительства объект долевого строительства не позднее срока, который предусмотрен договором.

В случае нарушения предусмотренного договором срока застройщик уплачивает участнику долевого строительства неустойку (пеню). Если участником долевого строительства является гражданин, неустойка (пеня) уплачивается застройщиком в двойном размере.

Застройщик обязан представить для ознакомления любому обратившемуся лицу учредительные документы застройщика; свидетельство о государственной регистрации застройщика; свидетельство о постановке на учет в налоговом органе; утвержденные годовые отчеты, бухгалтерские балансы, счета (распределение) прибыли и убытков за три последних года осуществления застройщиком предпринимательской деятельности и за фактический период предпринимательской деятельности при осуществлении застройщиком такой деятельности менее трех лет (за исключением регистров бухгалтерского учета); аудиторское заключение за последний год осуществления застройщиком предпринимательской деятельности.
По требованию участника долевого строительства застройщик обязан представить для ознакомления разрешение на строительство; технико-экономическое обоснование проекта строительства многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости; заключение государственной экспертизы проектной документации, если проведение такой экспертизы установлено федеральным законом; проектную документацию, включающую все внесенные в нее изменения; документы, подтверждающие права застройщика на земельный участок (ст. 6. 20, 21 Федерального закона № 214-ФЗ).

Существенные условия договора

Необходимо в договоре прописать все существенные условия. В соответствии: с ч.4 ст.4 Федерального закона № 214-ФЗ договор должен содержать:

1) определение подлежащего передаче конкретного объекта долевого строи¬тельства в соответствии с проектной документацией застройщиком после получения им разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости.

Так, указание конкретного объекта запрещает указание в договорах количества квадратных метров, подлежащих передаче дольщику;

2) срок передачи застройщиком объекта долевого строительства участнику долевого строительства;

3) цену договора, сроки и порядок ее уплаты.

Ценa договора долевого участия в строительстве может быть определена в договоре как сумма денежных средств на возмещение затрат на строительство (создание) объекта долевого строительства и денежных средств на оплату услуг застройщика. По соглашению сторон цена договора может быть изменена после его заключения, если договором предусмотрены возможности изменения цены, случаи и условия изменения. Уплата цены договора производится путем внесения платежей единовременно или в установленный договором период, исчисляемый годами, месяцами или неделями;

4) гарантийный срок на объект долевого строительства.

Регламентация гарантийного срока позволяет требовать от застройщика:
1) безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;
2) соразмерного уменьшения цены договора;
3) возмещения своих расходов на устранение недостатков.

А в соответствии с п. 3 ст. 4 Федерального закона № 214-ФЗ в случае су¬щественного нарушения требований к качеству объекта долевого строительства или неустранения выявленных недостатков в установленный участником долевого строительства разумный срок участник долевого строительства в одностороннем порядке вправе отказаться от исполнения договора и потребовать от застройщика возврата денежных средств и уплаты процентов.
Важным является указание срока договора, так как при нарушении данного срока застройщик обязан возместить убытки, уплатить неустойку за просрочку обязательства и возместить моральный вред.

Из анализа судебной практики можно сделать вывод, что суды при нарушении заказчиком сроков передачи квартир по договору об участии в долевом строительстве многоквартирных домов удовлетворяют иски дольщиков о ком¬пенсации морального вреда, взыскании неустойки и убытков.

Указание данных существенных условий в договоре позволяет осуществить защиту прав дольщиков.

Кроме того, п. 3 ст. 4 в Федерального закона № 214-ФЗ указано, что договор заключается в письменной форме, подлежит государственной регистрации и счи¬тается заключенным с момента такой регистрации, если иное не предусмотрен настоящим Федеральным законом.

В случае если не соблюдено условие о регистрации договора, то такая сделка не влечет правовых последствий, признается незаключенной и невозможно оспаривать сделку, которой юридически нет.

Альтернативные схемы заключения договора

Для обхода требований Федерального закона № 214-ФЗ застройщики нередко заключают иные договоры, нежели договор об участии в долевом строительстве многоквартирных домов.

Частью 2 ст. 1 Федерального закона № 214-ФЗ установлено правило об изъятии из-под сферы действия данного Закона корпоративных отношений (участие в жилищно-строительных и жилищно-накопительных кооперативах) с целью удовлетворения потребностей в жилье. Поэтому застройщик создает юридическое лицо, например коммандитное товарищество (товарищество на вере), где полный товарищ — застройщик, а дольщики — коммандитисты. В соответствии с п. 2 ст. 61 ГК РФ юридическое лицо может быть создано для достижения определенной цели, в том числе и для цели какого-либо строительства. Поэтому создание такого товарищества соответствует закону, однако такая схема приводит к тому, что застройщик скрывается, а дольщики не могут защитить свои права.

Также распространенным случаем является привлечение денежных средств по предварительному договору долевого участия в строительстве. Поскольку — заключение предварительного договора участия в долевом строительстве не регламентировано Законом, то и отношения эти не подпадают под сферу его действия. Однако застройщик получает денежные средства дольщика по предварительному договору, но получение денежных средств дольщика — это исполнение его обязанности по основному договору. Получается, что исполняется договор, который еще не заключен. Данная схема является прикрытием настоящего договора и позволяет изъять отношения между дольщиком и застройщиком из-под действия закона.

Еще одним способом обойти закон является строительство таунхаусов. Из буквального перевода данного термина (таунхаус) можно сделать вывод, что если данном случае нет многоквартирного дома, а есть комплекс домов (хаусов), то действие данного Закона не распространяется. Также застройщики заключают договор уступки векселя. При использовании вексельной схемы клиент приобретает вексель, который застройщик обязуется погасить, передав квартиру в собственность. В случае невыполнения компанией обязательств дольщик сможет отсудить лишь сумму векселя без процентов. Если все-таки был заключен один из вышеперечисленных договоров взамен договора долевого строительства многоквартирных домов, то необходимо обратиться в суд с требованием признать такую сделку недействительной и применить последствия недействительности сделки. Таким образом, при заключении договора, по которому передаются денежные средства в счет будущего строительства дома, необходимо заключать именно договор долевого участия строительства многоквартирного дома, а никакой другой договор. Необходимо проверить надежность застройщика, в договоре обязательно указать конкретный объект долевого строительства в соответствии с проектной документацией застройщика, срок передачи застройщиком объекта долевого строительства, цену договора, гарантийный срок на объект долевого строительства. Кроме того, необходима обязательная государственная регистрация данного договора. При соблюдении всех условий дольщик может минимизировать риски при заключении договора долевого участия строительства многоквартирного дома.

Юридические услуги Москва

 

Когда увольнение беременной женщины допускается?

Согласно ст. 261 Трудового кодекса РФ женщина в положении может быть уволена, если организация, в которой она работает, ликвидируется, или ее работодатель – индивидуальный предприниматель прекращает свою деятельность. В таком случае работники должны быть уведомлены о решении не менее чем за 2 месяца до ликвидации, эта информация также должна поступить в службу занятости населения. Уволенные в связи с ликвидацией сотрудники получают дополнительную денежную компенсацию (заработная плата, плата за неиспользованный отпуск, выходное пособие). Таким образом, увольнение в связи с ликвидацией является законным, но в качестве инструмента защиты законодатель предусмотрел ряд компенсационных выплат, которые материально поддержат будущую мать.

Другая ситуация – увольнение беременной, работавшей по срочному договору. Если работник предоставит справку из медицинского учреждения и письменное заявление, то работодатель обязан продлить действие трудового договора до окончания беременности. Но, если беременная женщина работает на декретной должности, то работодатель имеет полное право уволить ее в связи с выходом временно отсутствовавшего сотрудника.

Еще один допустимый вариант – увольнение беременной женщины по ее собственной инициативе.

Как обжаловать нарушение прав беременных на работе?

Добиться правды можно разными путями, трудовое законодательство включает целый раздел, посвященный этой задаче. Если компания не прекращает своей деятельности, срок трудового договора не истек, а вы не собираетесь менять место работы, то расторжение договора с женщиной в положении противоправно. И вы можете воспользоваться правом на защиту трудовых прав, обратившись в:

• профсоюзную организацию,
• государственную инспекцию труда,
• комиссию по трудовым спорам/

 

 

Юридические услуги Москва

 

  (Причинение морального вреда )

 

Что такое моральный вред?

Под моральным вредом понимаются нравственные или физические страдания, причиненные действиями (бездействием), посягающими на принадлежащие гражданину от рождения или в силу закона нематериальные блага (жизнь, здоровье, достоинство личности, деловая репутация, неприкосновенность частной жизни, личная и семейная тайна и т.п.), нарушающими его личные не имущественные права (право на пользование своим именем, право авторства и другие не имущественные права в соответствии с законами об охране прав на результаты интеллектуальной деятельности) либо нарушающими имущественные права гражданина.

 

Моральный вред, в частности, может заключаться в нравственных переживаниях в связи с утратой родственников, невозможностью продолжать активную общественную жизнь, потерей работы, раскрытием семейной, врачебной тайны, распространением не соответствующих действительности сведений, порочащих честь, достоинство или деловую репутацию гражданина, временным ограничением или лишением каких-либо прав, физической болью, связанной с причиненным увечьем, иным повреждением здоровья либо в связи с заболеванием, перенесенным в результате нравственных страданий и др.

В иных случаях компенсация морального вреда должна быть прямо предусмотрена законом. Так, в настоящее время предусмотрена компенсация при нарушении прав потребителя, например, при продаже товара или оказании услуг ненадлежащего качества, при долевом участии в строительстве; при незаконном увольнении или ином нарушении прав работника.При этом компенсация морального вреда производиться в деньгах.

Размер компенсации определяется судом исходя из степени нравственных и физических страданий потерпевшего лица, его индивидуальных особенностей, например, публичность, род деятельности, семейный статус, физические данные, этническое происхождение, разумность и справедливость компенсации, а также фактических обстоятельств, при которых был причинен моральный вред.

Компенсация морального вреда не зависит от компенсации имущественного вреда, а в случаях, прямо предусмотренных законом, возмещается даже вне зависимости от вины причинителя вреда.

Такие случаи, например, предусмотрены, если вред причинен жизни или здоровью гражданина источником повышенной опасности, или в результате незаконного осуждения, незаконного применения в качестве меры пресечения заключения под стражу или подписки о невыезде, незаконного наложения административного взыскания в виде ареста или исправительных работ, или вред причинен распространением сведений, порочащих честь, достоинство и деловую репутацию.

Категория морального вреда носит оценочный характер, поэтому процесс доказывания весьма сложен. При этом нужно приводить реальные доказательства причинения вреда. Доказыванию подлежит само претерпевание морального вреда (например, факт обращения к психологу), неправомерность действия (либо бездействия) в отношении потерпевшего, причинно-следственная связь между неправомерным действием (либо бездействием) и моральным вредом, а также наличие вины причинителя вреда.
Иногда часть этих обстоятельств не нужно доказывать. Например, есть презумпция того, что при смерти близкого родственника человек испытывает страдания. Также выше были приведены примеры, когда не нужно доказывать вину причинителя.

Вопрос о том, может ли быть взыскан моральный вред в пользу юридического лица, решался неоднозначно. Так, в одном из дел судом была взыскана компенсация морального вреда в пользу компании с ФССП РФ за долгое ожидание информации об исполнительном производстве (дело № А50-2012-26/2014). Три судебные инстанции вынесли решение в пользу потрепевшей компании, основываясь на решении Европейского суда по правам человека от 6 апреля 2000 г. по делу «Компания Комингерсол С.А.» против Португалии. При этом суды руководствовались термином «неопределенность», используя как альтернативу «страданиям».

Верховный суд РФ отменил данное решение, основываясь на том, что правовая природа компенсации морального вреда, а также гражданское законодательство не предполагают его компенсацию юридическим лицам, исходя из того, что юридические лица представляют собой абстрактное явление и не могут претерпевать нравственные и физические страдания, так как не обладают ни телом, ни душой.

 

Юридические услуги Москва

 

(Коллекторное агентство)

 

Что такое коллекторское агентство?

Чем занимается коллекторское агентство? В чем отличие между коллекторами и «черными коллекторами»? Какие существуют виды коллекторских агентств? Данная статья поможет Вам ответить на поставленные вопросы и развеять мифы, связанные с деятельностью коллекторских агентств.

долги

Коллекторское агентство – это организация, специализирующееся на взыскании просроченной задолженности с физических и юридических лиц.

Первые коллекторские агентства были созданы в США в период Великой Депрессии. Глубокий экономический кризис привел к тому, что множество людей лишилось работы, в результате чего большая часть населения оказалась неспособной выплачивать кредиты. Тогда и появились первые организации, занимавшиеся выкупом долгов с их последующим взысканием — «сбором» с должников. Сбор долгов и послужил причиной возникновения такого термина, как коллекторство (от англ. «collection» – «сбор»).

В последующем коллекторская деятельность стала признаваться в качестве законной во многих западных странах, а занимающиеся ей организации – множиться, создавая отдельный рынок коллекторских услуг. В настоящее время коллекторские агентства распространены в США, Германии, Франции, Великобритании и других развитых странах. В России они начали создаваться относительно недавно – с середины двухтысячных годов.

Вопреки распространенному мнению, в России, как и в большинстве других стран мира, коллекторская деятельность не запрещена и признается законной. При этом следует отличать деятельность коллекторских агентств от деятельности так называемых «черных коллекторов», которые занимаются «вышибанием» долгов посредством угроз, насилия, порчи имущества или шантажа. Такие методы возврата долгов являются незаконными и, более того, уголовно наказуемыми.

В отличие от «черных коллекторов», настоящие коллекторские агентства представляют собой организации, осуществляющие правовую деятельность по взысканию долгов в рамках закона. В большинстве случаев сотрудниками подобных организаций являются квалифицированные юристы. Существуют также профессиональные коллекторские объединения: Ассоциация по развитию коллекторского бизнеса и Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств.

По принципу работы все коллекторские агентства условно можно поделить на два вида:

• Коллекторские агентства, выкупающие долги (First — party agencies). Такие организации «покупают» долги у других организаций или физических лиц посредством заключения договора уступки права требования (статья 388 Гражданского кодекса РФ) и в последующем взыскивают их с должника. В таком случае коллекторское агентство, покупая долг, «замещает» предыдущего кредитора, становясь для должника единственным и непосредственным новым кредитором.
• Коллекторские агентства, не выкупающие долги (Third-party agencies). В данном случае сотрудники коллекторского агентства действуют на основании агентского договора или договора оказания услуг, подписанного с кредитором. Они представляют интересы кредитора во всех отношениях с должником или государственными органами по вопросам, касающимся возникшего долга. При этом смены самого кредитора на коллекторское агентство не происходит.

Распространенным заблуждением является то, что задача любого коллекторского агентства состоит во взыскании задолженности без обращения в органы государственной власти. На самом деле, большинство коллекторских агентств наоборот активно взаимодействуют с судами (обращаясь с исками о взыскании дебиторской задолженности, принимая участие в судебных заседаниях и т.д.), а также Федеральной службой судебных-приставов России (представляя приставам-исполнителям информацию о должнике и принадлежащем ему имуществе и т.д.).

Несмотря на то что основными клиентами коллекторских агентств являются банки, иные юридические и даже физические лица, являющиеся кредиторами на основании договоров поставки, подряда, оказания услуг и прочих, также часто обращаются к коллекторским агентствам.

 

Юридические услуги Москва

 

Что такое исполнительный лист?

Исполнительный лист — документ, изготовленный на специальном бланке, с помощью и на основании которого происходит исполнение судебных актов (решений, определений, приговоров и пр.). Исполнительный лист выдает суд, вынесший соответствующий судебный акт.

Содержание исполнительного листа

Исполнительный лист должен обязательно содержать ряд сведений, которые перечислены в статье 13 Федерального закона «Об исполнительном производстве».
Помимо прочего, обязательно должны присутствовать:

а) для граждан — фамилия, имя, отчество, место жительства или место пребывания, а для должника также — дата и место рождения, место работы (если оно известно) и для должника, являющегося индивидуальным предпринимателем, также — дата и место его государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, идентификационный номер налогоплательщика;

б) для организаций — наименование, место нахождения, фактический адрес (если он известен), дата государственной регистрации в качестве юридического лица, идентификационный номер налогоплательщика.

При получении исполнительного листа также важно проверить наличие гербовой печати суда и подписи судьи.

Неправильное или неполное указание вышеперечисленных данных, как правило, влечет к отказу в исполнении соответствующего исполнительного листа, в связи с чем взыскатель будет вынужден повторно обращтиться в суд с заявлением о выдаче нового документа.

Получение исполнительного листа.

Исполнительный лист выдается после вступления в законную силу судебного акта. Для получения исполнительного листа сторона «выигравшая» дело должна обратиться в суд с заявлением о выдаче исполнительного листа. Однако получать исполнительный лист необязательно, так как процессуальное законодательство предусматривает право взыскателя просить суд самостоятельно направить этот документ для исполнения в уполномоченный орган или организацию.

На основании одного судебного акта, как правило, выдается один исполнительный лист, однако и Арбитражный процессуальный кодекс РФ (ст. 319) и Гражданский процессуальный кодекс РФ (ст. 429) предусматривают ситуации, когда суд может выдать несколько исполнительных листов, например, при участии в деле нескольких истцов/ответчиков.

Предъявление к исполнению.

После получения исполнительного листа взыскателю необходимо предъявить его к исполнению. Поскольку подавляющее большинство исполнительных листов подлежат исполнению Федеральной службой судебных приставов, взыскателю необходимо обратиться в отдел судебных приставов по месту жительства должника-физического лица (по месту регистрации для юридических лиц) с заявлением о возбуждении исполнительного производства.

Если на основании судебного акта подлежат взысканию или аресту денежные средства, то согласно статье 8 ФЗ «Об исполнительном производстве», исполнительный лист может быть предъявлен в банк, в котором обслуживаются счета должника.

Интересно, что в марте 2015 года в законодательство внесены поправки, позволяющие судам направлять исполнительные листы для исполнения в форме электронного документа, но на практике данный механизм пока что распространения не получил.

 

Юридические услуги Москва

 

Что такое расписка?

Несмотря на распространение кредитных и микрофинансовых организаций, обещающих помочь с деньгами за полчаса без оформления кипы бумаг, занять в долг у друга, знакомого или соседа все-таки куда проще и быстрее. Однако именно эта простота зачастую влечет за собой сложности во взаимных расчетах.

расписка

Не секрет, что обычно долги помнит не тот, кто берет, а кто дает. Если вы не хотите готовить договор займа, но при этом желаете обезопасить себя и получить свои деньги обратно, вы можете обойтись составлением такого документа как расписка. В такой ситуации расписка не просто удостоверит факт передачи денежных средств, но также будет служить письменным доказательством заключения договора займа. При возвращении долга, составление расписки также оправдано, так как в таком случае расписка подтверждает передачу денег от должника кредитору и исполнение долгового обязательства.

Вместе с тем, расписка может оформлять не только передачу денежных средств, но и факт передачи иного имущества. По общему правилу, расписка составляется в простой письменной форме, однако если того требуют стороны, а предмет, передача которого удостоверяется распиской, имеет крайне важное значение, то она может быть заверена и в нотариальном порядке.

Несмотря на то что расписка составляется в произвольной форме, к подготовке этого документа и к его содержанию нужно отнестить очень внимательно, так как упустив какую-либо, казалось бы, незначительную деталь, вы можете лишиться ваших денег навсегда. Поэтому расписка должна быть составлена таким образом, чтобы максимально точно содержать информацию о том, в связи с чем, кому, где и когда были переданы денежные средства или иное имущество.

Так, в расписке должны быть отражены следующие сведения:

• наименование документа;
• дата и место составления;
• в связи с чем выдается расписка (например, заем, оплата за ремонт обуви и т.п.);
• размер полученной суммы денежных средств (как цифрами, так и прописью);
• валюта денежных средств и курс;
• фамилии, имена и отчества сторон (кто и кому передал денежные средства), их адресные, а лучше и паспортные данные;
• личную подпись лица, получившего денежные средства (либо личные подписи обеих сторон). Не поленитесь и сверьте подпись на расписке с подписью в паспорте.

Помимо этого советуем, чтобы заёмщик писал расписку от руки. Тогда, в случае спора с заёмщиком, вы сможете обратиться к почерковедческой экспретизе и доказать свою правоту.

 

 

Юридические услуги Москва

 

Недоброкачественный ремонт транспортных средств и выпуск их в эксплуатацию с техническими неисправностями (ст. 266 УК РФ)

В ч. 1 ст. 266 УК РФ предусмотрена ответственность за:

1) недоброкачественный ремонт транспортных средств, путей сообщения, средств сигнализации или связи либо иного транспортного оборудования, а также
2) выпуск в эксплуатацию технически неисправных транспортных средств лицом, ответственным за техническое состояние транспортных средств,
если эти деяния повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.
В ч. 2 указанной статьи предусмотрена ответственность за наступление по неосторожности смерти человека, а по ч. 3 – смерти по неосторожности двух или более лиц.
В п. 17 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 09.12.2008 N 25 (ред. от 23.12.2010) «О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с нарушением правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, а также с их неправомерным завладением без цели хищения» содержатся разъяснения, что считать недоброкачественным ремонтом и выпуском в эксплуатации технически неисправных транспортных средств.
Под недоброкачественным ремонтом транспортного средства следует понимать неустранение всех неисправностей в соответствии с технологическими правилами и нормативами либо установку недоброкачественных или нестандартных запасных частей (например, узлов и деталей, обеспечивающих безопасную эксплуатацию транспортного средства). Верховный Суд указал, что судам требуется устанавливать нарушение каких конкретно нормативов и правил было допущено. Для установления таких нарушений и фактов использования при ремонте недоброкачественных деталей и узлов надлежит при наличии к тому оснований назначать автотехническую экспертизу.
Под выпуском в эксплуатацию (действиями или бездействием) технически неисправных транспортных средств следует понимать невыполнение должностных обязанностей лицом, ответственным за техническое состояние транспортного средства, выпущенного в эксплуатацию с техническими неисправностями.  К таким лицам могут быть отнесены работники государственных, общественных или коммерческих организаций, на которых инструкциями, правилами или соответствующим распоряжением либо в силу занимаемого ими служебного или должностного положения возложена ответственность за техническое состояние транспортных средств.
Для привлечения к ответственности по ст. 266 УК РФ требуется совокупность следующих условий:

1) Субъект преступления – лицо, достигшее 16 лет, субъект специальный.
В соответствии с п.18 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 09.12.2008 N 25 (ред. от 23.12.2010) «О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с нарушением правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, а также с их неправомерным завладением без цели хищения» субъектами преступления, предусмотренного статьей 266 УК РФ, могут быть как:
— работники автотранспортных организаций независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, осуществляющих перевозки пассажиров и грузов автомобильным и городским электрическим транспортом,
— работники других организаций, на которых действующими инструкциями или правилами, соответствующим распоряжением либо в силу занимаемого ими служебного положения возложена ответственность за техническое состояние или эксплуатацию транспортных средств,
— владельцы-предприниматели либо работники авторемонтных мастерских, имеющие лицензию на осуществление предпринимательской деятельности, которые произвели недоброкачественный ремонт.
2) Объективная сторона характеризуется проведением некачественного ремонта или выпуском в эксплуатацию технически неисправных транспортных средств. Это может быть как в форме действия (выдача разрешения на выпуск в эксплуатацию транспортных средств с неисправным тормозом) или бездействия (например, непринятие мер к замене тормозных колодок).
Состав является материальным, т.е. для привлечения к уголовной ответственности обязательно наступление последствий: по ч.1 — причинение тяжкого вреда здоровью человека, по ч. 2 — наступление по неосторожности смерти человека, а по ч. 3 – смерти по неосторожности двух или более лиц. Необходимо устанавливать причинную связь между недоброкачественным ремонтом отдельных систем, узлов транспортного средства, а также нарушением технологического процесса при их установке или замене и выпуском его в эксплуатацию и наступившими последствиями, т.е. что именно допущенные нарушения повлекли наступление последствий.
3) Субъективная сторона – неосторожность.
В соответствии со ст. 26 УК РФ преступление признается совершенным по легкомыслию, если лицо предвидело возможность наступления общественно опасных последствий своих действий (бездействия), но без достаточных к тому оснований самонадеянно рассчитывало на предотвращение этих последствий. Пример – не выполняя замену какой-либо детали, надеялся, что это не повлечет каких-либо негативных последствий.  Преступление признается совершенным по небрежности, если лицо не предвидело возможности наступления общественно опасных последствий своих действий (бездействия), хотя при необходимой внимательности и предусмотрительности должно было и могло предвидеть эти последствия.

 

 

Юридические услуги Москва

 

Порядок решения разногласий между родителями по вопросам обучения ребенка

Наличие непреодолимых разногласий между родителями о том, как следует осуществлять воспитание ребенка, влечет необходимость принятия соглашения по этому вопросу. Специально для таких случаев существует «Соглашение о порядке осуществления родительских прав, совместном содержании и воспитании ребенка». Этот документ всегда составляется по согласованию с обеими супругами, который помогает составить юрист при оказании юридических услуг. Мнение каждой стороны учитывается и прописывается в соглашении, в котором указываются сроки, порядок и обязательство обоих родителей нести расходы на образование детей.

Спорным моментом может являться решение одного из родителей направить ребенка на обучение за границу. Иностранные учебные заведения могут принять ребенка на обучение только при документальном согласии на то от обоих родителей. Несогласие второго родителя с таким решением может стать первым шагом на пути к длительной судебной тяжбе.

Предложения по определению порядка обучения ребенка вносятся обоими родителями и передаются на согласование в орган опеки и попечительства. Утверждение этого соглашения делает его обязательным к исполнению обоими родителями. Если же согласия между родителями достичь не получается, тогда юрист при оказании юридических услуг по поручению любой из сторон направляет в суд исковое заявление. В тексте заявления непременно указываются доводы в пользу истца и перечисляются все спорные пункты, по которым сторонам не удается достичь согласия.

По рассмотрению всех доводов каждой из сторон, суд принимает решение, исполнять которое в равной степени обязаны обе стороны. В формулировке решения принимает участие орган опеки и попечительства. Если кто-либо из родителей не выполняет решение суда, препятствует второму родителю его исполнять, тогда в отношении нарушителя принимаются меры, предусмотренные законодательными актами об исполнительном производстве.

Споры, касающиеся вопросов обучения детей, зачастую сопряжены с финансовыми расходами. Не секрет, что сегодня образование детей может обходиться родителям исключительно дорого. В связи с этим при разводе и после него неизбежно возникают споры о том, в каких долях родители должны нести расходы на образование. Добровольное соглашение по этому вопросу позволяет сторонам существенно экономить средства и время, в сравнении с решением вопроса в судебном порядке.

 

Юридические услуги Москва

 

Управление в состоянии алкогольного опьянения.

f13Административная ответственность за управление транспортным средством в состоянии опьянения предусмотрена статьей 12.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ). В соответствии с частью 1 указанной статьи управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, влечет наложение административного штрафа в размере тридцати тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.
Субъектом правонарушения, предусмотренного частью 1 указанной статьи, может быть лицо, которое в момент совершения правонарушения:
— находится в состоянии опьянения;
— управляет транспортным средством;
— имеет право управлять данным транспортным средством.
В случае, если водитель на момент управления транспортным средством в состоянии опьянения не имеет права управления или лишен такого права, его действия квалифицируются по части 3 статьи 12.8 КоАП РФ. Согласно данной норме управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортными средствами либо лишенным права управления транспортными средствами, влечет административный арест на срок от десяти до пятнадцати суток или наложение административного штрафа на лиц, в отношении которых не может применяться административный арест, в размере тридцати тысяч рублей.
 
Таким образом, ответственность по частям 1 и 3 статьи 12.8 разграничивается по следующим основаниям:
— разный субъектный состав: по части 1 статьи 12.8 к ответственности может быть привлечен водитель, имеющий право управления транспортным средством, если же такого права у него нет (в том числе вследствие лишения права) – ответственность наступает по части 3 данной статьи;
— более высокий размер ответственности: по части 3 статьи 12.8 назначается административное наказание в виде ареста, назначение которого не предусмотрено частью 1 данной статьи.
В соответствии с примечанием к статье 12.8 административная ответственность по данной статье наступает в случаях:
— установленного факта употребления вызывающих алкогольное опьянение веществ, который определяется наличием абсолютного этилового спирта в концентрации, превышающей возможную суммарную погрешность измерений, а именно 0,16 миллиграмма на один литр выдыхаемого воздуха;
— наличия наркотических средств или психотропных веществ в организме человека.
Таким образом, в случае, если концентрация алкоголя по результатам освидетельствования не превышает указанный размер, административная ответственность по статье 12.8 не наступает. Важно! Не следует считать указанный показатель предельно допустимой концентрацией алкоголя в крови. По общему правилу (исходя из того же примечания к статье 12.8) употребление веществ, вызывающих алкогольное либо наркотическое опьянение, при управлении транспортным средством не допускается независимо от количества «принятого».
Поскольку любые приборы по измерению концентрации алкоголя имеют допустимую погрешность, лицо не считается находящимся в состоянии опьянения, если результаты измерений не превышают данной предельной погрешности (0,16 мг/л). Поэтому, если Вас остановили с подозрением на состояние опьянения — не следует указывать в протоколе такие объяснения, как, например, «выпил бутылку пива», надеясь на «оправдательный» результат освидетельствования – любое признание Вами факта употребления алкоголя перед посадкой за руль будет использовано против Вас независимо от результатов освидетельствования.
Обязательным условием привлечения к ответственности по статье 12.8 является прохождение процедуры освидетельствования на состояние опьянения. При этом статьей 27.1 КоАП РФ устанавливается два вида такой процедуры:
— освидетельствование на состояние алкогольного опьянения;
— медицинское освидетельствование на состояние опьянения.
Освидетельствование на состояние алкогольного опьянения производится непосредственно сотрудниками ГИБДД с применением специальных технических средств, которые должны удовлетворять следующим требованиям:
— обеспечивать запись результатов исследования на бумажном носителе;
— быть разрешенными к применению Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения;
— пройти поверку в Федеральном агентстве по техническому регулированию и метрологии;
— тип технического средства должен быть внесен в государственный реестр утвержденных типов средств измерений.
Важно! № 1 Если в отношении Вас применяется освидетельствование на состояние алкогольного опьянения – требуйте от сотрудников ГИБДД предоставления доказательств того, что применяемые ими технические средства соответствуют указанным требованиям. Если, например, отсутствует документ, подтверждающий поверку прибора – указывайте об этом в протоколе.
Направление водителя на медицинское освидетельствование на состояние опьянения производится в следующих случаях:
— при отказе от прохождения освидетельствования на состояние алкогольного опьянения;
— при несогласии с результатами освидетельствования на состояние алкогольного опьянения;
— при наличии достаточных оснований полагать, что водитель находится в состоянии опьянения, и отрицательном результате освидетельствования на состояние алкогольного опьянения.
Медицинское освидетельствование на состояние опьянения производится в медицинских организациях, имеющих соответствующую лицензию. Важно!№ 2 Административная ответственность за отказ от освидетельствования на состояние опьянения (статья 12.26 КоАП РФ) наступает только в случае невыполнения требования о прохождении медицинского освидетельствования. Ответственность за отказ от освидетельствования, которое проводится непосредственно сотрудниками ГИБДД с применением технических средств (так называемых «алкотестеров»), законом не предусмотрена (правда, заявление такого отказа вызовет направление на медицинское освидетельствование).
Кроме того, если Вы не согласны с результатами освидетельствования, проведенного сотрудниками ГИБДД – смело требуйте направления на медицинское освидетельствование, указав об этом в протоколе. Дела о правонарушениях, предусмотренных частями 1 и 3 КоАП РФ, рассматриваются мировыми судьями по месту совершения правонарушения (стати 23.1 и 29.5 КоАП РФ). По ходатайству лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, дело может быть рассмотрено по месту жительства данного лица (часть 1 статьи 29.5).

 

 

Юридические услуги Москва

Что такое взятка?

3a0f35771103b6dcacc89d261aad540a

 

Понятие «взятка» в законодательстве РФ официально не закреплено. Данный термин можно раскрыть через определение предмета взятки, изложенное в ст. 290 Уголовного кодекса РФ: это материальные ценности (деньги, ценные бумаги, имущество и др.), а также услуги имущественного характера (производство строительных, ремонтных и иных работ; оплата расходов и развлечений; предоставление санаторных и курортных путевок, билетов на поезд, самолет, концерт и т.п.) и имущественные права.

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 9 июля 2013 г. № 24 «О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях» расширяет определение предмета взятки в части понятия услуг имущественного характера. Так, согласно данному Постановлению, наряду с деньгами, ценными бумагами, иным имуществом, предметом взятки могут быть незаконное оказание услуг имущественного характера и предоставление имущественных прав.

Под незаконным оказанием услуг имущественного характера следует понимать предоставление должностному лицу в качестве взятки любых имущественных выгод, в том числе освобождение его от имущественных обязательств (например, предоставление кредита с заниженной процентной ставкой за пользование им, бесплатные либо по заниженной стоимости предоставление туристических путевок, ремонт квартиры, строительство дачи, передача имущества, в частности автотранспорта, для его временного использования, прощение долга или исполнение обязательств перед другими лицами).

Имущественные права включают в свой состав как право на имущество, в том числе право требования кредитора, так и иные права, имеющие денежное выражение, например исключительное право на результаты интеллектуальной деятельности. Если обобщить все вышесказанное, можно сделать вывод, что взятка — это какое-либо благо, как в материальном виде, так и в виде услуг, которое направлено на улучшение положения должностного лица, которое получает взятку и может распорядиться предметом взятки как своим собственным.

Преступными деяниями, согласно Уголовному кодексу РФ, является получение взятки, дача взятки и посредничество во взяточничестве. При этом лица, которые дают взятку или являются посредниками во взяточничестве, освобождаются от уголовной ответственности в случае, если они после совершения преступления активно способствовало раскрытию и пресечению преступления и добровольно сообщило органу, имеющему право возбудить уголовное дело.

Что же касается размера, с которого подарок начинает считаться взяткой, об этом говорит статья 575 Гражданского кодекса РФ. Запрещено дарить должностным лицам подарки, стоимость которых превышает три тысячи рублей. Таким образом, можно сделать вывод, что именно после этой суммы подарок переходит в категорию взятки.  Однако и при меньшей сумме есть исключения, когда появляется состав преступления. В этих случаях все зависит от цели дарения.

Взятка будет иметь место в следующих случаях:

— если имело место вымогательство этого подарка;
— если подарок имел характер подкупа и обусловливал соответствующее, в том числе и правомерное, служебное поведение должностного лица;
— если подарок передавался должностному лицу за незаконные действия (бездействие).

Соответственно , если у вас появится желание подарить какому-либо должностному лицу государственного органа шоколадку за его работу — бояться нечего, главное, чтобы она не стоила дороже 3000 рублей и отсутствовали вышеуказанные исключения. Итак, взятка это преступление, за которое можно понести серьезное наказание, призываем не совершать (не попадаться).

 

 Юридические услуги Москва

 

Расторжение брака: как развестись

Правовое регулирование вопроса: Глава 4 Семейного кодекса РФ; Федеральный закон от 15 ноября 1997 г. N 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния».

Следует сразу отметить, что расторжение брака — это лишь одно из оснований его прекращения. Брак прекращается также в случае смерти или признания умершим одного из супругов, и для этого процедуры расторжения не требуется.

Правило №1. Самый быстрый и простой случай расторжения брака — в органах ЗАГС по совместному заявлению супругов, у которых нет общих несовершеннолетних детей.

Также, даже если есть дети, но один из супругов признан безвестно отсутствующим, недееспособным или осужден к лишению свободы на срок свыше трех лет, брак может быть расторгнут в ЗАГСе. Причем, достаточно заявления лишь второго супруга. ЗАГС расторгает брак через месяц после подачи заявления и выдает свидетельство о расторжении брака.

Правило №2. Во всех же остальных случаях при наличии детей придется обращаться в суд. Согласие второго супруга будет учитываться, но в итоге не сыграет решающей роли. Нежелание расторгать брак может значительно удлинить эту процедуру, но в итоге, брак будет расторгнут даже если на этом настаивает лишь один из них.

Так, если оба супруга заявляют о своем согласии, то суд даже не выясняет мотивов расторжения брака почти сразу (однако, не ранее чем через месяц после подачи заявления) выносит решение о расторжении.

Если же заявляются возражения, суд устанавливает, возможна ли дальнейшая совместная жизнь и сохранение семьи. Суд вправе (но не обязан) установить срок до 3х месяцев на применение сторон. Если же по его истечении одна из сторон настаивает, суд обязан вынести решение о расторжение брака.

Правило №3. Брак считается прекратившимся со дня вступления решения суда в законную силу, выписка из решения в трехдневный срок направляется в ЗАГС, зарегистрировавший брак, который выдает свидетельство о расторжении брака.

При рассмотрении дел о расторжении брака, суд также обязан: (в соответствии со ст. 24 СК РФ):

  • определить, с кем из родителей будут проживать несовершеннолетние дети после развода;
  • определить, с кого из родителей и в каких размерах взыскиваются алименты на их детей;
  • по требованию супругов (одного из них) произвести раздел имущества, находящегося в их совместной собственности;
  • по требованию супруга, имеющего право на получение содержания от другого супруга, определить размер этого содержания.

Эти вопросы могут быть решены на основании соглашения сторон, если оно заключено в соответствии с законодательством и не ущемляет интересов детей или супругов.

Внимание. Не следует, однако, считать, что процедура расторжения брака неразрывно связана с разделом имущества супругов. Даже если брак расторгнут в ЗАГСе, то раздел имущества, тем не менее, будет производиться только судом. Причем, это можно сделать как до, так и после расторжения. А без соответствующего требования супругов, суд этот вопрос рассматривать не будет.

Также следует добавить, что муж не имеет права без согласия жены возбуждать дело о расторжении брака во время беременности жены и в течение года после рождения ребенка (согласно статье 17 Семейного кодекса РФ). Сама же жена в этот период вправе инициировать расторжение брака.

Заявление о расторжении брака подается в ЗАГС, зарегистрировавший данный брак, либо по месту жительства одного или обоих супругов. Формы заявлений утверждены Постановлением Правительства РФ от 31 октября 1998 г. N 1274, бланки которых обычно предоставляют в самом ЗАГСе. Госпошлина составляет 400 рублей с каждого из супругов Исключение: когда второй супруг недееспособен, признан безвестно отсутствующим или осужден, пошлина составляет 200 рублей.

Куда подавать заявление. В суд такое заявление подается по  месту жительства ответчика. Однако, истец может подать его и по своему месту жительства, если при нем находится несовершеннолетний или выезд затруднен по состоянию здоровья. Если спор о детях отсутствует, а также если одновременно происходит раздел имущества на сумму менее 50 000 рублей, заявление подается мировому судье, в противном случае — в районный суд. Госпошлина за рассмотрение заявления также составляет 400 рублей (с истца).

Поскольку, как было сказано, брак считается расторгнутым только после вступления решения суда в законную силу (1 месяц), то до истечения этого периода брак еще существует. Решение суда за это время можно попытаться обжаловать, путем подачи апелляционной жалобы через принявший решение суд. В новый же брак можно вступить только после того, как бывшие супруги получат свидетельства о расторжении брака в ЗАГСе.

 

 

Юридические услуги Москва

Затопили соседи – что делать?

1. Затопили соседи – что делать? Если соседи являются собственниками жилья, а авария явилась следствием того, что они не выключили воду, у них сорвало смеситель или произошла иная ситуация, не связанная с эксплуатацией совместной собственности, прежде всего попробуйте договориться с соседями полюбовно. Покажите им масштаб причиненного ущерба. Возможно, люди захотят решить возникшую проблему, не доводя дело до суда. Если мирный разговор не возымел действия, тогда придется подавать заявление в суд.

2. Что делать – затопили соседи, которые арендуют квартиру? Если авария произошли из-за  халатности жильцов (забыли выключить воду, не поменяли смеситель, сломалась стиральная машина), то отвечать будут арендаторы (наниматели). Если, например, прорвало трубу, то виновен будет собственник квартиры, так как за исправное состояние труб внутри квартиры отвечает именно он. Вы имеете право предъявлять свои претензии к собственнику жилого помещения. И он обязан компенсировать вам ущерб, а потом уже доказывать, что вред причинен по вине нанимателей, и в порядке регресса истребовать деньги с них.

3. Что делать – затопили соседи, занимающие жилое помещение по договору социального найма? Отвечать за последствия аварии будет собственник жилого помещения. В такой ситуации им является либо государство, либо субъекты федерации, либо муниципальное образование. Кого нужно призвать к ответу, можно узнать, ознакомившись с договором социального найма, либо уточнив, в чьей собственности находится ваш дом.

Куда обращаться, если залили неоднократно? 

 
 

Куда обращаться, если затопили соседи единожды, более или менее понятно.

Но что делать, если это происходит систематически? Если с завидным постоянством соседи сверху заливают, что делать? Важно знать, что в случае, если жильцы неоднократно нарушают права других жильцов (а постоянное подтопление относится к нарушению прав), по решению суда такие жильцы могут быть выселены из занимаемого жилого помещения. Вашей задачей в данном случае является доказательство факта вашего неоднократного обращения к соседям с требованием компенсации нанесенного ущерба  или указания им на наличие нарушений своих прав, а также факта того, что меры по урегулированию конфликта соседями предприняты не были.

Таким образом, ответом на вопрос «Залили соседи, что делать, если это произошло не в первый раз?» является подача искового заявления в судебные органы с требованием о компенсации причиненного ущерба и выселении недобросовестных жильцов.

Как доказать свою правоту, если соседи сверху заливают? 

Прежде всего необходимо собрать доказательства масштаба причиненного ущерба. Для этого лучше всего предоставить фото или видео, на которых запечатлен  момент, когда произошел инцидент, а также фото или видео состояния вашей квартиры после того, как вы приняли меры по устранению воды и просушке помещения.

Помимо этого необходимо вооружиться дополнительными доказательствами: пригласить других соседей, которые смогут подтвердить ваши показания в суде; составить акт, в котором отражено существующее положение вещей. В некоторых случаях имеет значение проведение независимой экспертизы для оценки причиненного ущерба.

Алгоритм действий при заливе:

  • Отключите электричество.
  • Сделайте фотографии или видеосъемку во время происшествия.
  • Ликвидируйте последствия аварии, насколько это возможно, и зафиксируйте на фото или видео то, что получилось.
  • Обратитесь к соседям, выясните причину произошедшего; узнайте, кто является собственником помещения. Если виноваты соседи, попробуйте договориться о мирном решении вопроса.
  • Составьте акт.
  • Если решить вопрос миром не получилось, обратитесь в суд.

Соседи сверху заливают. Что делать? 

Итак, если затопили соседи, что делать? Для начала необходимо принять меры безопасности – выключить электричество. Имущество всегда можно купить, и главное в этой ситуации – сохранить жизнь и здоровье. Далее нужно принять меры по фиксации случившегося – снять следы потопа на фото- или видеокамеру. Понятно, что если соседи затопили квартиру, первой реакцией является желание максимально быстро устранить последствия бытовой катастрофы. Но когда дело дойдет до возмещения убытков, доказательства вам очень пригодятся.

Если соседи затопили квартиру, вовсе не обязательно, что виноваты в этом именно они. Для определения виновника следует узнать, кому принадлежит квартира, где именно в системе водоснабжения дома произошел прорыв и  утечка воды. Возможно, произошел прорыв стояка. Тогда виновником случившегося будут ЖЭУ или управляющая компания. Стояки относятся к общей собственности всех жильцов, которые уплачивают ежемесячные взносы на содержание имущества. Следовательно, ЖЭУ или управляющая компания должны были принять своевременные меры по предотвращению аварии (сменить, отремонтировать). Если обязанности по обслуживанию общей собственности не выполнены, то компенсация убытков (причем и вам, и соседям) ложится на указанные структуры.

 

Юридические услуги Москва

 

Что делать, если муж бьет жену?

Какая ответственность предусмотрена за то, что муж бьет жену?

Основной вопрос, волнующий женщин, подвергшихся насилию и решивших бороться за свои права, – предусмотрена ли ответственность за причиненный им вред?

Уголовное законодательство предусматривает наказание за любое насилие, совершенное над человеком. Законодательных норм, предусматривающих ответственность за избиение, существует множество. Их применение индивидуально в каждом конкретном случае и зависит от обстоятельств и последствий преступления.

Самыми распространенными видами бытовых преступлений являются:

  • нанесение легкого вреда здоровью;
  • побои;
  • истязания.

Гораздо реже встречаются, но тоже, к сожалению, происходят в результате семейных драм:

  • причинение средней тяжести вреда здоровью и тяжких повреждений;
  • неосторожное причинение вреда здоровью.

Закон выделяет побои в самостоятельный вид преступления и отличает от легких телесных повреждений. Несмотря на это, побои, как и другие виды преступлений, причиняющих физические страдания и нарушающие определенные функции организма, являются преступлением, направленным против человека, и подлежат наказанию.. Побоями является нанесение от двух и больше ударов или другие действия насильственного характера, которые причиняют физическую боль.

Если побои продолжаются регулярно (с периодичностью чаще двух раз в год) они превращаются в истязания, за что закон предусматривает уже более жесткое наказание.

Все эти действия, направленные против жизни и здоровья человека, являются противоправными и подлежат наказанию, предусмотренному главой 16 Уголовного кодекса РФ.

Наказание за побои

Еще один вопрос, который задают жертвы домашних тиранов, – какое наказание предусмотрено для мужа за содеянное?

Основной критерий, от которого зависит размер наказания, – это степень тяжести причиненного избиением ущерба для здоровья, определять который будет судебно-медицинская экспертиза.

Для преступлений различной тяжести предусмотрена разная мера ответственности.

  1. Если вам умышленно нанесли небольшой вред, который вызвал кратковременное нарушение здоровья, обидчику грозит штраф до 40 000 рублей. В зависимости от обстоятельств суд может применить и более жесткую меру – обязательные работы до 480 часов, исправительные работы до 1 года или арест до 4 месяцев (ст. 115 УК РФ).
  2. Побои, не причинившие описанных выше повреждений, также наказываются штрафом до 40 000 тысяч рублей или обязательными работами до 360 часов, исправительными работами до 6 месяцев или арестом до 3 месяцев (ст. 116 УК РФ).
  3. Систематическое нанесение побоев наказывается ограничением или лишением свободы до 3 лет (ст. 117 УК РФ).
  4. Тяжелый вред здоровью, результатом нанесения которого стала потеря зрения, слуха или других органов или их функций, предусматривает лишение свободы до 5 лет.

Если обидчик совершил такое преступление впервые, раскаялся, помирился с потерпевшей стороной и загладил свою вину, уголовное законодательство предусматривает возможность освободить его от ответственности.

В случае если обидчик повторит свою попытку причинить побои, вы сможете обратиться в суд или в полицию с заявлением повторно. В этом случае суд учтет и предыдущее дело, которое завершилось миром.

Особенности категории дел частного обвинения

Как правило, уголовные дела по таким бытовым преступлениям, как побои и причинение легкого вреда здоровью (ст. 115, 116 УК РФ), относятся к категории дел частного обвинения.

По сравнению с обычными уголовными делами они имеют ряд особенностей, предусмотренных Уголовным процессуальным кодексом:

  • Возбуждаются по заявлению потерпевшего, которое подается непосредственно мировому судье по месту совершения преступления. В случае если заявление о преступлении будет подано в орган дознания, дознаватель передает дело в суд, о чем уведомит потерпевшего или объяснит ему порядок подачи таких заявлений, предусмотренный ст. 145 УПК РФ. Однако на правоохранительных органах сохраняется обязанность пресечь преступление и принять все необходимые меры для того, чтобы сохранить следы преступления.
  • Поддерживать обвинение в суде будет непосредственно сам потерпевший (частный обвинитель) или его представитель (ст. 318 УПК РФ). Государство в делах частного обвинения участия не принимает. Исключением являются случаи, когда потерпевший в силу своего беспомощного состояния (инвалидность или нетрудоспособность) не может поддерживать обвинение самостоятельно. Для доказательства беспомощности нужны медицинские документы. В таких исключительных случаях обвинение будет поддерживать прокурор.
  • По данной категории дел уголовное дело может быть прекращено, если стороны примирились друг с другом. Примирение должно произойти до того, как судья удалится в совещательную комнату. Если стороны приняли решение примириться, они подают соответствующее заявление мировому судье, который прекращает уголовное дело (ст. 20 УПК РФ).
  • Если уголовное дело прекращается за примирением сторон, это не исключает возможности для потерпевшего обратиться с гражданским иском и требованиями о возмещении морального и материального вреда. В этом случае постановление о прекращении уголовного дела по примирению сторон будет доказательством виновности в гражданском процессе.

Бьет муж – что делать? Пошаговая инструкция

Исходя из требований законодательства, женщинам, ставшим жертвами бытового насилия, в случаях нанесения побоев и причинения легких повреждений защищать себя приходится самостоятельно. В связи с этим необходимо с особой тщательностью подойти к процедуре подготовки к судебному разбирательству.

Итак, что необходимо сделать женщине, решившей привлечь к ответственности мужа-тирана:

  1. Зафиксировать телесные повреждения. Сделать это нужно не позднее трех суток с момента совершения преступления. Удостовериться, что в медицинских документах, составленных в травмпункте, были указаны все нанесенные повреждения.
  2. Составить заявление и обратиться в судебную инстанцию. Заявление должно соответствовать требованиям закона, предусмотренным статей 318 УПК РФ, и содержать:
    • реквизиты суда;
    • информацию, идентифицирующую потерпевшую;
    • данные лица, которое потерпевший просит привлечь к уголовной ответственности;
    • подробное описание произошедшего преступления (описание должно быть как можно более точным в описании характера повреждений и способов, которыми они были нанесены, – все это будет в последующем подтверждаться заключением судебно-медицинской экспертизы, которую назначит суд, и исследоваться экспертом);
    • доказательства, которыми могут являться медицинские документы, протоколы, показания;
    • информацию о свидетелях, которые могут подтвердить описанные в заявлении события, и просьбу вызвать их в заседание;
    • просьбу принять дело к своему производству;
    • подпись потерпевшей стороны и дату составления заявления.
  3. Важным моментом в таком судебном разбирательстве являются сроки исковой давности. В случае совершения преступления небольшой тяжести, к которым относятся побои и причинение легких повреждений, срок давности составляет 2 года со дня, когда было совершено преступление. Если сроки истекли, то дело в отношении вашего мучителя не может быть возбуждено, а если оно уже возбуждено, то по заявлению виновного может быть прекращено (ст. 24 УПК РФ).

Перетерпеть или начать действовать?

Описанные преступления, жертвами которых, как правило, являются женщины, чаще всего совершаются в результате ссор. Причинами таких бытовых преступлений становятся излишек спиртного или действие наркотических препаратов, низкий уровень культуры, а подчас и сомнительное убеждение: «бьет – значит, любит».