Юридические услуги Москва

Полезные советы.

  Что нужно знать, чтобы не попасть к мошенникам – «Лжеюристам» на крючок, когда Вы хотите получить юридическую помощь:

 

  1. Юристы и адвокаты никогда не совмещают свою работу с работой психолога и врача при предоставлении услуг (типа юрист-психолог); mosheniki-v-buryatyi
  2. У адвокатов проверяйте, есть ли у них удостоверение адвоката и состоят ли они в реестре адвокатов территориальной Палаты;
  3. Адвокат не может совмещать свою работу с должностью генерального директора, директора коммерческой организации;
  4. У юриста можете спросить документ подтверждающий его высшее юридическое образование;
  5. В каком помещении находится офис юристов или адвоката, давно ли работают в данном месте. У нормально работающих юристов офис находится в доступном месте (в офисных центрах, отдельных помещениях), имеются таблички, вывески, дают визитки с наименованием организации;
  6. Внешний вид и жаргон общения, грамотная и доступная речь, грамотно составленные документы;
  7. Необходимо задать вопрос: Имеют ли опыт в ведении данной категории дел, что могут предложить для решения Вашего вопроса;
  8. При подписании договора проверяйте кто подписывает договор с Вами, соответствуют ли его данные с данными в договоре;
  9. Читайте сам договор, его текст, какие услуги Вам оказывают, условия договора и какой гонорар Вы должны оплатить;
  10. Если возникли сомнения в полученной консультации или если вдруг Вам не оказывают или некачественно оказывают услугу, Вы можете обратится к другим юристам с Вашим вопросом, и сделать анализ целесообразности оказанной или оказываемой услуги.

 

Если у Вас появились вопросы к нам – пишите в графе записаться на консультацию и опишите свою проблему.

 

Юридические услуги Москва

 

Как правильно составить исковое заявление:

Для подачи иска в суд, надо понимать какие требования Вы хотите предъявить ответчику и как эти требования совпадают с требованиями закона:                         гражданским, гражданско-процессуальным, семейным и др. кодексам РФ.

При составлении иска главное – это правильно описать доказательства по делу и сформулировать требования перед судом в отношении ответчика. Также учесть необходимо все ли стороны по делу задействованы в процессе, правильно ли оплачена гос. пошлина (размер и реквизиты суда), приложить копии исков для всех участников процесса. В ходе судебного заседания иногда необходимо изменить исковые требования путем составления заявления с приложением уточнений к иску, и приложением к иску. Иногда необходимо заменить надлежащего ответчика по делу.photo_28406

В требовательной части иска, надо описать какие требования Вы предъявляете ответчику. После чего, подписать иск необходимо истцом или представителем истца по доверенности, поставить дату подачи иска и ФИО. В приложении к иску прикладываются все доказательства по делу, документы, доверенность на представителя.

Какие вопросы часто задают нам знакомые и клиенты при составлении иска.

Вопрос: Какие ошибки все делают при составлении искового заявления?

Ответ: 1) Не соблюдена форма составления искового заявления в соответствии с нормами гражданско-процессуального кодекса – ст.ст. 130-132 ГПК РФ;

2) Неправильно указана территориальность подачи искового заявления или подсудность суда;

3) Не правильно оплачена государственная пошлина – не правильно указаны реквизиты суда и размеры гос. пошлины;

4) Не подписан или не подписан надлежащим лицом иск;

5) Не приложены доказательства по делу, не предоставлены достаточное кол-во копий документов в приложении.

 

Если у Вас появились вопросы к нам – пишите в графе записаться на консультацию и опишите свою проблему.

 

Юридические услуги Москва

 

Советы юриста: как вести себя пациенту в медучреждении?

Запланированный и ожидаемый исход лечения – не одно и то же. Результат лечения может повлечь не выздоровление, а ухудшение здоровья, и, увы, это еще не самый страшный вариант.

Оказание медицинской помощи – это услуга. И каждый гражданин имеет полное право, чтобы она была оказана качественно.

Если по какой-то причине качество мед обслуживания пациента не устроило, он может обратиться за защитой своих прав в суд, предварительно получив консультацию юриста. Очень надеемся, что никому из нас не придется отстаивать права или требовать возмещение ущерба от лечения через суд. Однако дадим несколько советов пациентам по «технике безопасности» в медицинском учреждении.

  1. Обращайтесь в проверенные медицинские учреждения – самый первый и очевидный совет. До записи на приём соберите информацию о лечебном учреждении. У многих клиник есть сайты, не поленитесь и зайдите на них. На что обратить внимание: на лицензии, наличие подробного прайс-листа (а не, к примеру, лечение зубов – от 10 000 рублей).
  2. Вы имеете право на несколько медицинских мнений. Что это значит? На приёме вам (вашим родным) поставили диагноз. Диагноз очень серьезный, вы напуганы, но сомневаетесь. Не волнуйтесь и перепроверьте диагноз у другого специалиста в другом медицинском учреждении. Иначе вас начнут «лечить» на фоне неверно верифицированного диагноза. Представьте теперь, сколько нервов, времени и денег это может отнять. Ни в коем случае не хотим спровоцировать паранойю. Однако случаи, когда опасения по поводу правильности диагноза не напрасны, он поставлен ошибочно, бывают.
  3. Читайте договор на оказание медицинских услуг внимательно. И даже, если вас торопят, а за спиной стоит еще несколько пациентов. Подписывая договор, вы фактически соглашаетесь с его условиями. Соглашаетесь добровольно! Тот же совет и про подписание бланка добровольного информированного согласия на медицинское вмешательство.
  4. Сохраняйте чеки при обращении за платными медицинскими услугами. Не ленитесь снять копии с медицинских документов. Не стесняйтесь требовать выписку из медицинской карты. Всё это может понадобиться вам в случае возникновения неблагоприятного исхода лечения.
  5. Задавайте вопросы лечащему врачу. Врач обязан доступно объяснить текущее состояние здоровья, сведения о результатах медицинского обследования, диагноз и прогноз развития заболевания, методы оказания медицинской помощи и возможные риски, методы медицинского вмешательства и их риски и последствия.
  6. Не платите лишнего. Удостоверьтесь, что услуга в государственном мед учреждении, которую вы бежите оплатить в кассу, не входит в гарантированный объем бесплатной медицинской помощи.
  7. Будьте вежливы и не вступайте в конфликт с представителем медицинского учреждения, даже если тот нарушил правила медицинской этики и деонтологии. Поступите разумно – обратитесь с заявлением к руководителю медицинского учреждения, страховую медицинскую организацию, в территориальный орган здравоохранения. В заявлении изложите суть проблемы и обстоятельства нарушения ваших прав.
 

Юридические услуги Москва

 

  (Причинение морального вреда )

 

Что такое моральный вред?

Под моральным вредом понимаются нравственные или физические страдания, причиненные действиями (бездействием), посягающими на принадлежащие гражданину от рождения или в силу закона нематериальные блага (жизнь, здоровье, достоинство личности, деловая репутация, неприкосновенность частной жизни, личная и семейная тайна и т.п.), нарушающими его личные не имущественные права (право на пользование своим именем, право авторства и другие не имущественные права в соответствии с законами об охране прав на результаты интеллектуальной деятельности) либо нарушающими имущественные права гражданина.

помоги

Моральный вред, в частности, может заключаться в нравственных переживаниях в связи с утратой родственников, невозможностью продолжать активную общественную жизнь, потерей работы, раскрытием семейной, врачебной тайны, распространением не соответствующих действительности сведений, порочащих честь, достоинство или деловую репутацию гражданина, временным ограничением или лишением каких-либо прав, физической болью, связанной с причиненным увечьем, иным повреждением здоровья либо в связи с заболеванием, перенесенным в результате нравственных страданий и др.

В иных случаях компенсация морального вреда должна быть прямо предусмотрена законом. Так, в настоящее время предусмотрена компенсация при нарушении прав потребителя, например, при продаже товара или оказании услуг ненадлежащего качества, при долевом участии в строительстве; при незаконном увольнении или ином нарушении прав работника.При этом компенсация морального вреда производиться в деньгах.

Размер компенсации определяется судом исходя из степени нравственных и физических страданий потерпевшего лица, его индивидуальных особенностей, например, публичность, род деятельности, семейный статус, физические данные, этническое происхождение, разумность и справедливость компенсации, а также фактических обстоятельств, при которых был причинен моральный вред.

Компенсация морального вреда не зависит от компенсации имущественного вреда, а в случаях, прямо предусмотренных законом, возмещается даже вне зависимости от вины причинителя вреда.

Такие случаи, например, предусмотрены, если вред причинен жизни или здоровью гражданина источником повышенной опасности, или в результате незаконного осуждения, незаконного применения в качестве меры пресечения заключения под стражу или подписки о невыезде, незаконного наложения административного взыскания в виде ареста или исправительных работ, или вред причинен распространением сведений, порочащих честь, достоинство и деловую репутацию.

Категория морального вреда носит оценочный характер, поэтому процесс доказывания весьма сложен. При этом нужно приводить реальные доказательства причинения вреда. Доказыванию подлежит само претерпевание морального вреда (например, факт обращения к психологу), неправомерность действия (либо бездействия) в отношении потерпевшего, причинно-следственная связь между неправомерным действием (либо бездействием) и моральным вредом, а также наличие вины причинителя вреда.
Иногда часть этих обстоятельств не нужно доказывать. Например, есть презумпция того, что при смерти близкого родственника человек испытывает страдания. Также выше были приведены примеры, когда не нужно доказывать вину причинителя.

Вопрос о том, может ли быть взыскан моральный вред в пользу юридического лица, решался неоднозначно. Так, в одном из дел судом была взыскана компенсация морального вреда в пользу компании с ФССП РФ за долгое ожидание информации об исполнительном производстве (дело № А50-2012-26/2014). Три судебные инстанции вынесли решение в пользу потрепевшей компании, основываясь на решении Европейского суда по правам человека от 6 апреля 2000 г. по делу «Компания Комингерсол С.А.» против Португалии. При этом суды руководствовались термином «неопределенность», используя как альтернативу «страданиям».

Верховный суд РФ отменил данное решение, основываясь на том, что правовая природа компенсации морального вреда, а также гражданское законодательство не предполагают его компенсацию юридическим лицам, исходя из того, что юридические лица представляют собой абстрактное явление и не могут претерпевать нравственные и физические страдания, так как не обладают ни телом, ни душой.

 

Юридические услуги Москва

 

(Коллекторное агентство)

 

Что такое коллекторское агентство?

Чем занимается коллекторское агентство? В чем отличие между коллекторами и «черными коллекторами»? Какие существуют виды коллекторских агентств? Данная статья поможет Вам ответить на поставленные вопросы и развеять мифы, связанные с деятельностью коллекторских агентств.

долги

Коллекторское агентство – это организация, специализирующееся на взыскании просроченной задолженности с физических и юридических лиц.

Первые коллекторские агентства были созданы в США в период Великой Депрессии. Глубокий экономический кризис привел к тому, что множество людей лишилось работы, в результате чего большая часть населения оказалась неспособной выплачивать кредиты. Тогда и появились первые организации, занимавшиеся выкупом долгов с их последующим взысканием — «сбором» с должников. Сбор долгов и послужил причиной возникновения такого термина, как коллекторство (от англ. «collection» – «сбор»).

В последующем коллекторская деятельность стала признаваться в качестве законной во многих западных странах, а занимающиеся ей организации – множиться, создавая отдельный рынок коллекторских услуг. В настоящее время коллекторские агентства распространены в США, Германии, Франции, Великобритании и других развитых странах. В России они начали создаваться относительно недавно – с середины двухтысячных годов.

Вопреки распространенному мнению, в России, как и в большинстве других стран мира, коллекторская деятельность не запрещена и признается законной. При этом следует отличать деятельность коллекторских агентств от деятельности так называемых «черных коллекторов», которые занимаются «вышибанием» долгов посредством угроз, насилия, порчи имущества или шантажа. Такие методы возврата долгов являются незаконными и, более того, уголовно наказуемыми.

В отличие от «черных коллекторов», настоящие коллекторские агентства представляют собой организации, осуществляющие правовую деятельность по взысканию долгов в рамках закона. В большинстве случаев сотрудниками подобных организаций являются квалифицированные юристы. Существуют также профессиональные коллекторские объединения: Ассоциация по развитию коллекторского бизнеса и Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств.

По принципу работы все коллекторские агентства условно можно поделить на два вида:

• Коллекторские агентства, выкупающие долги (First — party agencies). Такие организации «покупают» долги у других организаций или физических лиц посредством заключения договора уступки права требования (статья 388 Гражданского кодекса РФ) и в последующем взыскивают их с должника. В таком случае коллекторское агентство, покупая долг, «замещает» предыдущего кредитора, становясь для должника единственным и непосредственным новым кредитором.
• Коллекторские агентства, не выкупающие долги (Third-party agencies). В данном случае сотрудники коллекторского агентства действуют на основании агентского договора или договора оказания услуг, подписанного с кредитором. Они представляют интересы кредитора во всех отношениях с должником или государственными органами по вопросам, касающимся возникшего долга. При этом смены самого кредитора на коллекторское агентство не происходит.

Распространенным заблуждением является то, что задача любого коллекторского агентства состоит во взыскании задолженности без обращения в органы государственной власти. На самом деле, большинство коллекторских агентств наоборот активно взаимодействуют с судами (обращаясь с исками о взыскании дебиторской задолженности, принимая участие в судебных заседаниях и т.д.), а также Федеральной службой судебных-приставов России (представляя приставам-исполнителям информацию о должнике и принадлежащем ему имуществе и т.д.).

Несмотря на то что основными клиентами коллекторских агентств являются банки, иные юридические и даже физические лица, являющиеся кредиторами на основании договоров поставки, подряда, оказания услуг и прочих, также часто обращаются к коллекторским агентствам.

 

Юридические услуги Москва


Что такое исполнительный лист?

Исполнительный лист — документ, изготовленный на специальном бланке, с помощью и на основании которого происходит исполнение судебных актов (решений, определений, приговоров и пр.). Исполнительный лист выдает суд, вынесший соответствующий судебный акт.

Содержание исполнительного листа

Исполнительный лист должен обязательно содержать ряд сведений, которые перечислены в статье 13 Федерального закона «Об исполнительном производстве».
Помимо прочего, обязательно должны присутствовать:

а) для граждан — фамилия, имя, отчество, место жительства или место пребывания, а для должника также — дата и место рождения, место работы (если оно известно) и для должника, являющегося индивидуальным предпринимателем, также — дата и место его государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, идентификационный номер налогоплательщика;

б) для организаций — наименование, место нахождения, фактический адрес (если он известен), дата государственной регистрации в качестве юридического лица, идентификационный номер налогоплательщика.

При получении исполнительного листа также важно проверить наличие гербовой печати суда и подписи судьи.

Неправильное или неполное указание вышеперечисленных данных, как правило, влечет к отказу в исполнении соответствующего исполнительного листа, в связи с чем взыскатель будет вынужден повторно обращтиться в суд с заявлением о выдаче нового документа.

Получение исполнительного листа.

Исполнительный лист выдается после вступления в законную силу судебного акта. Для получения исполнительного листа сторона «выигравшая» дело должна обратиться в суд с заявлением о выдаче исполнительного листа. Однако получать исполнительный лист необязательно, так как процессуальное законодательство предусматривает право взыскателя просить суд самостоятельно направить этот документ для исполнения в уполномоченный орган или организацию.

На основании одного судебного акта, как правило, выдается один исполнительный лист, однако и Арбитражный процессуальный кодекс РФ (ст. 319) и Гражданский процессуальный кодекс РФ (ст. 429) предусматривают ситуации, когда суд может выдать несколько исполнительных листов, например, при участии в деле нескольких истцов/ответчиков.

Предъявление к исполнению.

После получения исполнительного листа взыскателю необходимо предъявить его к исполнению. Поскольку подавляющее большинство исполнительных листов подлежат исполнению Федеральной службой судебных приставов, взыскателю необходимо обратиться в отдел судебных приставов по месту жительства должника-физического лица (по месту регистрации для юридических лиц) с заявлением о возбуждении исполнительного производства.

Если на основании судебного акта подлежат взысканию или аресту денежные средства, то согласно статье 8 ФЗ «Об исполнительном производстве», исполнительный лист может быть предъявлен в банк, в котором обслуживаются счета должника.

Интересно, что в марте 2015 года в законодательство внесены поправки, позволяющие судам направлять исполнительные листы для исполнения в форме электронного документа, но на практике данный механизм пока что распространения не получил.

 

Юридические услуги Москва

 

Что такое расписка?

Несмотря на распространение кредитных и микрофинансовых организаций, обещающих помочь с деньгами за полчаса без оформления кипы бумаг, занять в долг у друга, знакомого или соседа все-таки куда проще и быстрее. Однако именно эта простота зачастую влечет за собой сложности во взаимных расчетах.

расписка

Не секрет, что обычно долги помнит не тот, кто берет, а кто дает. Если вы не хотите готовить договор займа, но при этом желаете обезопасить себя и получить свои деньги обратно, вы можете обойтись составлением такого документа как расписка. В такой ситуации расписка не просто удостоверит факт передачи денежных средств, но также будет служить письменным доказательством заключения договора займа. При возвращении долга, составление расписки также оправдано, так как в таком случае расписка подтверждает передачу денег от должника кредитору и исполнение долгового обязательства.

Вместе с тем, расписка может оформлять не только передачу денежных средств, но и факт передачи иного имущества. По общему правилу, расписка составляется в простой письменной форме, однако если того требуют стороны, а предмет, передача которого удостоверяется распиской, имеет крайне важное значение, то она может быть заверена и в нотариальном порядке.

Несмотря на то что расписка составляется в произвольной форме, к подготовке этого документа и к его содержанию нужно отнестить очень внимательно, так как упустив какую-либо, казалось бы, незначительную деталь, вы можете лишиться ваших денег навсегда. Поэтому расписка должна быть составлена таким образом, чтобы максимально точно содержать информацию о том, в связи с чем, кому, где и когда были переданы денежные средства или иное имущество.

Так, в расписке должны быть отражены следующие сведения:

• наименование документа;
• дата и место составления;
• в связи с чем выдается расписка (например, заем, оплата за ремонт обуви и т.п.);
• размер полученной суммы денежных средств (как цифрами, так и прописью);
• валюта денежных средств и курс;
• фамилии, имена и отчества сторон (кто и кому передал денежные средства), их адресные, а лучше и паспортные данные;
• личную подпись лица, получившего денежные средства (либо личные подписи обеих сторон). Не поленитесь и сверьте подпись на расписке с подписью в паспорте.

Помимо этого советуем, чтобы заёмщик писал расписку от руки. Тогда, в случае спора с заёмщиком, вы сможете обратиться к почерковедческой экспретизе и доказать свою правоту.

 

 

Юридические услуги Москва

 

Недоброкачественный ремонт транспортных средств и выпуск их в эксплуатацию с техническими неисправностями (ст. 266 УК РФ)

В ч. 1 ст. 266 УК РФ предусмотрена ответственность за:

1) недоброкачественный ремонт транспортных средств, путей сообщения, средств сигнализации или связи либо иного транспортного оборудования, а также
2) выпуск в эксплуатацию технически неисправных транспортных средств лицом, ответственным за техническое состояние транспортных средств,
если эти деяния повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.
В ч. 2 указанной статьи предусмотрена ответственность за наступление по неосторожности смерти человека, а по ч. 3 – смерти по неосторожности двух или более лиц.
В п. 17 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 09.12.2008 N 25 (ред. от 23.12.2010) «О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с нарушением правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, а также с их неправомерным завладением без цели хищения» содержатся разъяснения, что считать недоброкачественным ремонтом и выпуском в эксплуатации технически неисправных транспортных средств.
Под недоброкачественным ремонтом транспортного средства следует понимать неустранение всех неисправностей в соответствии с технологическими правилами и нормативами либо установку недоброкачественных или нестандартных запасных частей (например, узлов и деталей, обеспечивающих безопасную эксплуатацию транспортного средства). Верховный Суд указал, что судам требуется устанавливать нарушение каких конкретно нормативов и правил было допущено. Для установления таких нарушений и фактов использования при ремонте недоброкачественных деталей и узлов надлежит при наличии к тому оснований назначать автотехническую экспертизу.
Под выпуском в эксплуатацию (действиями или бездействием) технически неисправных транспортных средств следует понимать невыполнение должностных обязанностей лицом, ответственным за техническое состояние транспортного средства, выпущенного в эксплуатацию с техническими неисправностями.  К таким лицам могут быть отнесены работники государственных, общественных или коммерческих организаций, на которых инструкциями, правилами или соответствующим распоряжением либо в силу занимаемого ими служебного или должностного положения возложена ответственность за техническое состояние транспортных средств.
Для привлечения к ответственности по ст. 266 УК РФ требуется совокупность следующих условий:

1) Субъект преступления – лицо, достигшее 16 лет, субъект специальный.
В соответствии с п.18 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 09.12.2008 N 25 (ред. от 23.12.2010) «О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с нарушением правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, а также с их неправомерным завладением без цели хищения» субъектами преступления, предусмотренного статьей 266 УК РФ, могут быть как:
— работники автотранспортных организаций независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, осуществляющих перевозки пассажиров и грузов автомобильным и городским электрическим транспортом,
— работники других организаций, на которых действующими инструкциями или правилами, соответствующим распоряжением либо в силу занимаемого ими служебного положения возложена ответственность за техническое состояние или эксплуатацию транспортных средств,
— владельцы-предприниматели либо работники авторемонтных мастерских, имеющие лицензию на осуществление предпринимательской деятельности, которые произвели недоброкачественный ремонт.
2) Объективная сторона характеризуется проведением некачественного ремонта или выпуском в эксплуатацию технически неисправных транспортных средств. Это может быть как в форме действия (выдача разрешения на выпуск в эксплуатацию транспортных средств с неисправным тормозом) или бездействия (например, непринятие мер к замене тормозных колодок).
Состав является материальным, т.е. для привлечения к уголовной ответственности обязательно наступление последствий: по ч.1 — причинение тяжкого вреда здоровью человека, по ч. 2 — наступление по неосторожности смерти человека, а по ч. 3 – смерти по неосторожности двух или более лиц. Необходимо устанавливать причинную связь между недоброкачественным ремонтом отдельных систем, узлов транспортного средства, а также нарушением технологического процесса при их установке или замене и выпуском его в эксплуатацию и наступившими последствиями, т.е. что именно допущенные нарушения повлекли наступление последствий.
3) Субъективная сторона – неосторожность.
В соответствии со ст. 26 УК РФ преступление признается совершенным по легкомыслию, если лицо предвидело возможность наступления общественно опасных последствий своих действий (бездействия), но без достаточных к тому оснований самонадеянно рассчитывало на предотвращение этих последствий. Пример – не выполняя замену какой-либо детали, надеялся, что это не повлечет каких-либо негативных последствий.  Преступление признается совершенным по небрежности, если лицо не предвидело возможности наступления общественно опасных последствий своих действий (бездействия), хотя при необходимой внимательности и предусмотрительности должно было и могло предвидеть эти последствия.

 

 

Юридические услуги Москва

 

Порядок решения разногласий между родителями по вопросам обучения ребенка

Наличие непреодолимых разногласий между родителями о том, как следует осуществлять воспитание ребенка, влечет необходимость принятия соглашения по этому вопросу. Специально для таких случаев существует «Соглашение о порядке осуществления родительских прав, совместном содержании и воспитании ребенка». Этот документ всегда составляется по согласованию с обеими супругами, который помогает составить юрист при оказании юридических услуг. Мнение каждой стороны учитывается и прописывается в соглашении, в котором указываются сроки, порядок и обязательство обоих родителей нести расходы на образование детей.

Спорным моментом может являться решение одного из родителей направить ребенка на обучение за границу. Иностранные учебные заведения могут принять ребенка на обучение только при документальном согласии на то от обоих родителей. Несогласие второго родителя с таким решением может стать первым шагом на пути к длительной судебной тяжбе.

Предложения по определению порядка обучения ребенка вносятся обоими родителями и передаются на согласование в орган опеки и попечительства. Утверждение этого соглашения делает его обязательным к исполнению обоими родителями. Если же согласия между родителями достичь не получается, тогда юрист при оказании юридических услуг по поручению любой из сторон направляет в суд исковое заявление. В тексте заявления непременно указываются доводы в пользу истца и перечисляются все спорные пункты, по которым сторонам не удается достичь согласия.

По рассмотрению всех доводов каждой из сторон, суд принимает решение, исполнять которое в равной степени обязаны обе стороны. В формулировке решения принимает участие орган опеки и попечительства. Если кто-либо из родителей не выполняет решение суда, препятствует второму родителю его исполнять, тогда в отношении нарушителя принимаются меры, предусмотренные законодательными актами об исполнительном производстве.

Споры, касающиеся вопросов обучения детей, зачастую сопряжены с финансовыми расходами. Не секрет, что сегодня образование детей может обходиться родителям исключительно дорого. В связи с этим при разводе и после него неизбежно возникают споры о том, в каких долях родители должны нести расходы на образование. Добровольное соглашение по этому вопросу позволяет сторонам существенно экономить средства и время, в сравнении с решением вопроса в судебном порядке.

 

Юридические услуги Москва

 

Управление в состоянии алкогольного опьянения.

f13Административная ответственность за управление транспортным средством в состоянии опьянения предусмотрена статьей 12.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ). В соответствии с частью 1 указанной статьи управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, влечет наложение административного штрафа в размере тридцати тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.
Субъектом правонарушения, предусмотренного частью 1 указанной статьи, может быть лицо, которое в момент совершения правонарушения:
— находится в состоянии опьянения;
— управляет транспортным средством;
— имеет право управлять данным транспортным средством.
В случае, если водитель на момент управления транспортным средством в состоянии опьянения не имеет права управления или лишен такого права, его действия квалифицируются по части 3 статьи 12.8 КоАП РФ. Согласно данной норме управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортными средствами либо лишенным права управления транспортными средствами, влечет административный арест на срок от десяти до пятнадцати суток или наложение административного штрафа на лиц, в отношении которых не может применяться административный арест, в размере тридцати тысяч рублей.
 
Таким образом, ответственность по частям 1 и 3 статьи 12.8 разграничивается по следующим основаниям:
— разный субъектный состав: по части 1 статьи 12.8 к ответственности может быть привлечен водитель, имеющий право управления транспортным средством, если же такого права у него нет (в том числе вследствие лишения права) – ответственность наступает по части 3 данной статьи;
— более высокий размер ответственности: по части 3 статьи 12.8 назначается административное наказание в виде ареста, назначение которого не предусмотрено частью 1 данной статьи.
В соответствии с примечанием к статье 12.8 административная ответственность по данной статье наступает в случаях:
— установленного факта употребления вызывающих алкогольное опьянение веществ, который определяется наличием абсолютного этилового спирта в концентрации, превышающей возможную суммарную погрешность измерений, а именно 0,16 миллиграмма на один литр выдыхаемого воздуха;
— наличия наркотических средств или психотропных веществ в организме человека.
Таким образом, в случае, если концентрация алкоголя по результатам освидетельствования не превышает указанный размер, административная ответственность по статье 12.8 не наступает. Важно! Не следует считать указанный показатель предельно допустимой концентрацией алкоголя в крови. По общему правилу (исходя из того же примечания к статье 12.8) употребление веществ, вызывающих алкогольное либо наркотическое опьянение, при управлении транспортным средством не допускается независимо от количества «принятого».
Поскольку любые приборы по измерению концентрации алкоголя имеют допустимую погрешность, лицо не считается находящимся в состоянии опьянения, если результаты измерений не превышают данной предельной погрешности (0,16 мг/л). Поэтому, если Вас остановили с подозрением на состояние опьянения — не следует указывать в протоколе такие объяснения, как, например, «выпил бутылку пива», надеясь на «оправдательный» результат освидетельствования – любое признание Вами факта употребления алкоголя перед посадкой за руль будет использовано против Вас независимо от результатов освидетельствования.
Обязательным условием привлечения к ответственности по статье 12.8 является прохождение процедуры освидетельствования на состояние опьянения. При этом статьей 27.1 КоАП РФ устанавливается два вида такой процедуры:
— освидетельствование на состояние алкогольного опьянения;
— медицинское освидетельствование на состояние опьянения.
Освидетельствование на состояние алкогольного опьянения производится непосредственно сотрудниками ГИБДД с применением специальных технических средств, которые должны удовлетворять следующим требованиям:
— обеспечивать запись результатов исследования на бумажном носителе;
— быть разрешенными к применению Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения;
— пройти поверку в Федеральном агентстве по техническому регулированию и метрологии;
— тип технического средства должен быть внесен в государственный реестр утвержденных типов средств измерений.
Важно! № 1 Если в отношении Вас применяется освидетельствование на состояние алкогольного опьянения – требуйте от сотрудников ГИБДД предоставления доказательств того, что применяемые ими технические средства соответствуют указанным требованиям. Если, например, отсутствует документ, подтверждающий поверку прибора – указывайте об этом в протоколе.
Направление водителя на медицинское освидетельствование на состояние опьянения производится в следующих случаях:
— при отказе от прохождения освидетельствования на состояние алкогольного опьянения;
— при несогласии с результатами освидетельствования на состояние алкогольного опьянения;
— при наличии достаточных оснований полагать, что водитель находится в состоянии опьянения, и отрицательном результате освидетельствования на состояние алкогольного опьянения.
Медицинское освидетельствование на состояние опьянения производится в медицинских организациях, имеющих соответствующую лицензию. Важно!№ 2 Административная ответственность за отказ от освидетельствования на состояние опьянения (статья 12.26 КоАП РФ) наступает только в случае невыполнения требования о прохождении медицинского освидетельствования. Ответственность за отказ от освидетельствования, которое проводится непосредственно сотрудниками ГИБДД с применением технических средств (так называемых «алкотестеров»), законом не предусмотрена (правда, заявление такого отказа вызовет направление на медицинское освидетельствование).
Кроме того, если Вы не согласны с результатами освидетельствования, проведенного сотрудниками ГИБДД – смело требуйте направления на медицинское освидетельствование, указав об этом в протоколе. Дела о правонарушениях, предусмотренных частями 1 и 3 КоАП РФ, рассматриваются мировыми судьями по месту совершения правонарушения (стати 23.1 и 29.5 КоАП РФ). По ходатайству лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, дело может быть рассмотрено по месту жительства данного лица (часть 1 статьи 29.5).

 

 

Юридические услуги Москва

Что такое взятка?

3a0f35771103b6dcacc89d261aad540a

 

Понятие «взятка» в законодательстве РФ официально не закреплено. Данный термин можно раскрыть через определение предмета взятки, изложенное в ст. 290 Уголовного кодекса РФ: это материальные ценности (деньги, ценные бумаги, имущество и др.), а также услуги имущественного характера (производство строительных, ремонтных и иных работ; оплата расходов и развлечений; предоставление санаторных и курортных путевок, билетов на поезд, самолет, концерт и т.п.) и имущественные права.

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 9 июля 2013 г. № 24 «О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях» расширяет определение предмета взятки в части понятия услуг имущественного характера. Так, согласно данному Постановлению, наряду с деньгами, ценными бумагами, иным имуществом, предметом взятки могут быть незаконное оказание услуг имущественного характера и предоставление имущественных прав.

Под незаконным оказанием услуг имущественного характера следует понимать предоставление должностному лицу в качестве взятки любых имущественных выгод, в том числе освобождение его от имущественных обязательств (например, предоставление кредита с заниженной процентной ставкой за пользование им, бесплатные либо по заниженной стоимости предоставление туристических путевок, ремонт квартиры, строительство дачи, передача имущества, в частности автотранспорта, для его временного использования, прощение долга или исполнение обязательств перед другими лицами).

Имущественные права включают в свой состав как право на имущество, в том числе право требования кредитора, так и иные права, имеющие денежное выражение, например исключительное право на результаты интеллектуальной деятельности. Если обобщить все вышесказанное, можно сделать вывод, что взятка — это какое-либо благо, как в материальном виде, так и в виде услуг, которое направлено на улучшение положения должностного лица, которое получает взятку и может распорядиться предметом взятки как своим собственным.

Преступными деяниями, согласно Уголовному кодексу РФ, является получение взятки, дача взятки и посредничество во взяточничестве. При этом лица, которые дают взятку или являются посредниками во взяточничестве, освобождаются от уголовной ответственности в случае, если они после совершения преступления активно способствовало раскрытию и пресечению преступления и добровольно сообщило органу, имеющему право возбудить уголовное дело.

Что же касается размера, с которого подарок начинает считаться взяткой, об этом говорит статья 575 Гражданского кодекса РФ. Запрещено дарить должностным лицам подарки, стоимость которых превышает три тысячи рублей. Таким образом, можно сделать вывод, что именно после этой суммы подарок переходит в категорию взятки.  Однако и при меньшей сумме есть исключения, когда появляется состав преступления. В этих случаях все зависит от цели дарения.

Взятка будет иметь место в следующих случаях:

— если имело место вымогательство этого подарка;
— если подарок имел характер подкупа и обусловливал соответствующее, в том числе и правомерное, служебное поведение должностного лица;
— если подарок передавался должностному лицу за незаконные действия (бездействие).

Соответственно , если у вас появится желание подарить какому-либо должностному лицу государственного органа шоколадку за его работу — бояться нечего, главное, чтобы она не стоила дороже 3000 рублей и отсутствовали вышеуказанные исключения. Итак, взятка это преступление, за которое можно понести серьезное наказание, призываем не совершать (не попадаться).

 

 Юридические услуги Москва

 

Расторжение брака: как развестись

Правовое регулирование вопроса: Глава 4 Семейного кодекса РФ; Федеральный закон от 15 ноября 1997 г. N 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния».

Следует сразу отметить, что расторжение брака — это лишь одно из оснований его прекращения. Брак прекращается также в случае смерти или признания умершим одного из супругов, и для этого процедуры расторжения не требуется.

Правило №1. Самый быстрый и простой случай расторжения брака — в органах ЗАГС по совместному заявлению супругов, у которых нет общих несовершеннолетних детей.

Также, даже если есть дети, но один из супругов признан безвестно отсутствующим, недееспособным или осужден к лишению свободы на срок свыше трех лет, брак может быть расторгнут в ЗАГСе. Причем, достаточно заявления лишь второго супруга. ЗАГС расторгает брак через месяц после подачи заявления и выдает свидетельство о расторжении брака.

Правило №2. Во всех же остальных случаях при наличии детей придется обращаться в суд. Согласие второго супруга будет учитываться, но в итоге не сыграет решающей роли. Нежелание расторгать брак может значительно удлинить эту процедуру, но в итоге, брак будет расторгнут даже если на этом настаивает лишь один из них.

Так, если оба супруга заявляют о своем согласии, то суд даже не выясняет мотивов расторжения брака почти сразу (однако, не ранее чем через месяц после подачи заявления) выносит решение о расторжении.

Если же заявляются возражения, суд устанавливает, возможна ли дальнейшая совместная жизнь и сохранение семьи. Суд вправе (но не обязан) установить срок до 3х месяцев на применение сторон. Если же по его истечении одна из сторон настаивает, суд обязан вынести решение о расторжение брака.

Правило №3. Брак считается прекратившимся со дня вступления решения суда в законную силу, выписка из решения в трехдневный срок направляется в ЗАГС, зарегистрировавший брак, который выдает свидетельство о расторжении брака.

При рассмотрении дел о расторжении брака, суд также обязан: (в соответствии со ст. 24 СК РФ):

  • определить, с кем из родителей будут проживать несовершеннолетние дети после развода;
  • определить, с кого из родителей и в каких размерах взыскиваются алименты на их детей;
  • по требованию супругов (одного из них) произвести раздел имущества, находящегося в их совместной собственности;
  • по требованию супруга, имеющего право на получение содержания от другого супруга, определить размер этого содержания.

Эти вопросы могут быть решены на основании соглашения сторон, если оно заключено в соответствии с законодательством и не ущемляет интересов детей или супругов.

Внимание. Не следует, однако, считать, что процедура расторжения брака неразрывно связана с разделом имущества супругов. Даже если брак расторгнут в ЗАГСе, то раздел имущества, тем не менее, будет производиться только судом. Причем, это можно сделать как до, так и после расторжения. А без соответствующего требования супругов, суд этот вопрос рассматривать не будет.

Также следует добавить, что муж не имеет права без согласия жены возбуждать дело о расторжении брака во время беременности жены и в течение года после рождения ребенка (согласно статье 17 Семейного кодекса РФ). Сама же жена в этот период вправе инициировать расторжение брака.

Заявление о расторжении брака подается в ЗАГС, зарегистрировавший данный брак, либо по месту жительства одного или обоих супругов. Формы заявлений утверждены Постановлением Правительства РФ от 31 октября 1998 г. N 1274, бланки которых обычно предоставляют в самом ЗАГСе. Госпошлина составляет 400 рублей с каждого из супругов Исключение: когда второй супруг недееспособен, признан безвестно отсутствующим или осужден, пошлина составляет 200 рублей.

Куда подавать заявление. В суд такое заявление подается по  месту жительства ответчика. Однако, истец может подать его и по своему месту жительства, если при нем находится несовершеннолетний или выезд затруднен по состоянию здоровья. Если спор о детях отсутствует, а также если одновременно происходит раздел имущества на сумму менее 50 000 рублей, заявление подается мировому судье, в противном случае — в районный суд. Госпошлина за рассмотрение заявления также составляет 400 рублей (с истца).

Поскольку, как было сказано, брак считается расторгнутым только после вступления решения суда в законную силу (1 месяц), то до истечения этого периода брак еще существует. Решение суда за это время можно попытаться обжаловать, путем подачи апелляционной жалобы через принявший решение суд. В новый же брак можно вступить только после того, как бывшие супруги получат свидетельства о расторжении брака в ЗАГСе.

 

 

Юридические услуги Москва

Затопили соседи – что делать?

1. Затопили соседи – что делать? Если соседи являются собственниками жилья, а авария явилась следствием того, что они не выключили воду, у них сорвало смеситель или произошла иная ситуация, не связанная с эксплуатацией совместной собственности, прежде всего попробуйте договориться с соседями полюбовно. Покажите им масштаб причиненного ущерба. Возможно, люди захотят решить возникшую проблему, не доводя дело до суда. Если мирный разговор не возымел действия, тогда придется подавать заявление в суд.

2. Что делать – затопили соседи, которые арендуют квартиру? Если авария произошли из-за  халатности жильцов (забыли выключить воду, не поменяли смеситель, сломалась стиральная машина), то отвечать будут арендаторы (наниматели). Если, например, прорвало трубу, то виновен будет собственник квартиры, так как за исправное состояние труб внутри квартиры отвечает именно он. Вы имеете право предъявлять свои претензии к собственнику жилого помещения. И он обязан компенсировать вам ущерб, а потом уже доказывать, что вред причинен по вине нанимателей, и в порядке регресса истребовать деньги с них.

3. Что делать – затопили соседи, занимающие жилое помещение по договору социального найма? Отвечать за последствия аварии будет собственник жилого помещения. В такой ситуации им является либо государство, либо субъекты федерации, либо муниципальное образование. Кого нужно призвать к ответу, можно узнать, ознакомившись с договором социального найма, либо уточнив, в чьей собственности находится ваш дом.

Куда обращаться, если залили неоднократно? 

 
 

Куда обращаться, если затопили соседи единожды, более или менее понятно.

Но что делать, если это происходит систематически? Если с завидным постоянством соседи сверху заливают, что делать? Важно знать, что в случае, если жильцы неоднократно нарушают права других жильцов (а постоянное подтопление относится к нарушению прав), по решению суда такие жильцы могут быть выселены из занимаемого жилого помещения. Вашей задачей в данном случае является доказательство факта вашего неоднократного обращения к соседям с требованием компенсации нанесенного ущерба  или указания им на наличие нарушений своих прав, а также факта того, что меры по урегулированию конфликта соседями предприняты не были.

Таким образом, ответом на вопрос «Залили соседи, что делать, если это произошло не в первый раз?» является подача искового заявления в судебные органы с требованием о компенсации причиненного ущерба и выселении недобросовестных жильцов.

Как доказать свою правоту, если соседи сверху заливают? 

Прежде всего необходимо собрать доказательства масштаба причиненного ущерба. Для этого лучше всего предоставить фото или видео, на которых запечатлен  момент, когда произошел инцидент, а также фото или видео состояния вашей квартиры после того, как вы приняли меры по устранению воды и просушке помещения.

Помимо этого необходимо вооружиться дополнительными доказательствами: пригласить других соседей, которые смогут подтвердить ваши показания в суде; составить акт, в котором отражено существующее положение вещей. В некоторых случаях имеет значение проведение независимой экспертизы для оценки причиненного ущерба.

Алгоритм действий при заливе:

  • Отключите электричество.
  • Сделайте фотографии или видеосъемку во время происшествия.
  • Ликвидируйте последствия аварии, насколько это возможно, и зафиксируйте на фото или видео то, что получилось.
  • Обратитесь к соседям, выясните причину произошедшего; узнайте, кто является собственником помещения. Если виноваты соседи, попробуйте договориться о мирном решении вопроса.
  • Составьте акт.
  • Если решить вопрос миром не получилось, обратитесь в суд.

Соседи сверху заливают. Что делать? 

Итак, если затопили соседи, что делать? Для начала необходимо принять меры безопасности – выключить электричество. Имущество всегда можно купить, и главное в этой ситуации – сохранить жизнь и здоровье. Далее нужно принять меры по фиксации случившегося – снять следы потопа на фото- или видеокамеру. Понятно, что если соседи затопили квартиру, первой реакцией является желание максимально быстро устранить последствия бытовой катастрофы. Но когда дело дойдет до возмещения убытков, доказательства вам очень пригодятся.

Если соседи затопили квартиру, вовсе не обязательно, что виноваты в этом именно они. Для определения виновника следует узнать, кому принадлежит квартира, где именно в системе водоснабжения дома произошел прорыв и  утечка воды. Возможно, произошел прорыв стояка. Тогда виновником случившегося будут ЖЭУ или управляющая компания. Стояки относятся к общей собственности всех жильцов, которые уплачивают ежемесячные взносы на содержание имущества. Следовательно, ЖЭУ или управляющая компания должны были принять своевременные меры по предотвращению аварии (сменить, отремонтировать). Если обязанности по обслуживанию общей собственности не выполнены, то компенсация убытков (причем и вам, и соседям) ложится на указанные структуры.

 

Юридические услуги Москва

 

Что делать, если муж бьет жену?

Какая ответственность предусмотрена за то, что муж бьет жену?

Основной вопрос, волнующий женщин, подвергшихся насилию и решивших бороться за свои права, – предусмотрена ли ответственность за причиненный им вред?

Уголовное законодательство предусматривает наказание за любое насилие, совершенное над человеком. Законодательных норм, предусматривающих ответственность за избиение, существует множество. Их применение индивидуально в каждом конкретном случае и зависит от обстоятельств и последствий преступления.

Самыми распространенными видами бытовых преступлений являются:

  • нанесение легкого вреда здоровью;
  • побои;
  • истязания.

Гораздо реже встречаются, но тоже, к сожалению, происходят в результате семейных драм:

  • причинение средней тяжести вреда здоровью и тяжких повреждений;
  • неосторожное причинение вреда здоровью.

Закон выделяет побои в самостоятельный вид преступления и отличает от легких телесных повреждений. Несмотря на это, побои, как и другие виды преступлений, причиняющих физические страдания и нарушающие определенные функции организма, являются преступлением, направленным против человека, и подлежат наказанию.. Побоями является нанесение от двух и больше ударов или другие действия насильственного характера, которые причиняют физическую боль.

Если побои продолжаются регулярно (с периодичностью чаще двух раз в год) они превращаются в истязания, за что закон предусматривает уже более жесткое наказание.

Все эти действия, направленные против жизни и здоровья человека, являются противоправными и подлежат наказанию, предусмотренному главой 16 Уголовного кодекса РФ.

Наказание за побои

Еще один вопрос, который задают жертвы домашних тиранов, – какое наказание предусмотрено для мужа за содеянное?

Основной критерий, от которого зависит размер наказания, – это степень тяжести причиненного избиением ущерба для здоровья, определять который будет судебно-медицинская экспертиза.

Для преступлений различной тяжести предусмотрена разная мера ответственности.

  1. Если вам умышленно нанесли небольшой вред, который вызвал кратковременное нарушение здоровья, обидчику грозит штраф до 40 000 рублей. В зависимости от обстоятельств суд может применить и более жесткую меру – обязательные работы до 480 часов, исправительные работы до 1 года или арест до 4 месяцев (ст. 115 УК РФ).
  2. Побои, не причинившие описанных выше повреждений, также наказываются штрафом до 40 000 тысяч рублей или обязательными работами до 360 часов, исправительными работами до 6 месяцев или арестом до 3 месяцев (ст. 116 УК РФ).
  3. Систематическое нанесение побоев наказывается ограничением или лишением свободы до 3 лет (ст. 117 УК РФ).
  4. Тяжелый вред здоровью, результатом нанесения которого стала потеря зрения, слуха или других органов или их функций, предусматривает лишение свободы до 5 лет.

Если обидчик совершил такое преступление впервые, раскаялся, помирился с потерпевшей стороной и загладил свою вину, уголовное законодательство предусматривает возможность освободить его от ответственности.

В случае если обидчик повторит свою попытку причинить побои, вы сможете обратиться в суд или в полицию с заявлением повторно. В этом случае суд учтет и предыдущее дело, которое завершилось миром.

Особенности категории дел частного обвинения

Как правило, уголовные дела по таким бытовым преступлениям, как побои и причинение легкого вреда здоровью (ст. 115, 116 УК РФ), относятся к категории дел частного обвинения.

По сравнению с обычными уголовными делами они имеют ряд особенностей, предусмотренных Уголовным процессуальным кодексом:

  • Возбуждаются по заявлению потерпевшего, которое подается непосредственно мировому судье по месту совершения преступления. В случае если заявление о преступлении будет подано в орган дознания, дознаватель передает дело в суд, о чем уведомит потерпевшего или объяснит ему порядок подачи таких заявлений, предусмотренный ст. 145 УПК РФ. Однако на правоохранительных органах сохраняется обязанность пресечь преступление и принять все необходимые меры для того, чтобы сохранить следы преступления.
  • Поддерживать обвинение в суде будет непосредственно сам потерпевший (частный обвинитель) или его представитель (ст. 318 УПК РФ). Государство в делах частного обвинения участия не принимает. Исключением являются случаи, когда потерпевший в силу своего беспомощного состояния (инвалидность или нетрудоспособность) не может поддерживать обвинение самостоятельно. Для доказательства беспомощности нужны медицинские документы. В таких исключительных случаях обвинение будет поддерживать прокурор.
  • По данной категории дел уголовное дело может быть прекращено, если стороны примирились друг с другом. Примирение должно произойти до того, как судья удалится в совещательную комнату. Если стороны приняли решение примириться, они подают соответствующее заявление мировому судье, который прекращает уголовное дело (ст. 20 УПК РФ).
  • Если уголовное дело прекращается за примирением сторон, это не исключает возможности для потерпевшего обратиться с гражданским иском и требованиями о возмещении морального и материального вреда. В этом случае постановление о прекращении уголовного дела по примирению сторон будет доказательством виновности в гражданском процессе.

Бьет муж – что делать? Пошаговая инструкция

Исходя из требований законодательства, женщинам, ставшим жертвами бытового насилия, в случаях нанесения побоев и причинения легких повреждений защищать себя приходится самостоятельно. В связи с этим необходимо с особой тщательностью подойти к процедуре подготовки к судебному разбирательству.

Итак, что необходимо сделать женщине, решившей привлечь к ответственности мужа-тирана:

  1. Зафиксировать телесные повреждения. Сделать это нужно не позднее трех суток с момента совершения преступления. Удостовериться, что в медицинских документах, составленных в травмпункте, были указаны все нанесенные повреждения.
  2. Составить заявление и обратиться в судебную инстанцию. Заявление должно соответствовать требованиям закона, предусмотренным статей 318 УПК РФ, и содержать:
    • реквизиты суда;
    • информацию, идентифицирующую потерпевшую;
    • данные лица, которое потерпевший просит привлечь к уголовной ответственности;
    • подробное описание произошедшего преступления (описание должно быть как можно более точным в описании характера повреждений и способов, которыми они были нанесены, – все это будет в последующем подтверждаться заключением судебно-медицинской экспертизы, которую назначит суд, и исследоваться экспертом);
    • доказательства, которыми могут являться медицинские документы, протоколы, показания;
    • информацию о свидетелях, которые могут подтвердить описанные в заявлении события, и просьбу вызвать их в заседание;
    • просьбу принять дело к своему производству;
    • подпись потерпевшей стороны и дату составления заявления.
  3. Важным моментом в таком судебном разбирательстве являются сроки исковой давности. В случае совершения преступления небольшой тяжести, к которым относятся побои и причинение легких повреждений, срок давности составляет 2 года со дня, когда было совершено преступление. Если сроки истекли, то дело в отношении вашего мучителя не может быть возбуждено, а если оно уже возбуждено, то по заявлению виновного может быть прекращено (ст. 24 УПК РФ).

Перетерпеть или начать действовать?

Описанные преступления, жертвами которых, как правило, являются женщины, чаще всего совершаются в результате ссор. Причинами таких бытовых преступлений становятся излишек спиртного или действие наркотических препаратов, низкий уровень культуры, а подчас и сомнительное убеждение: «бьет – значит, любит».